Экзамен гражданское право вопросы(билеты)

Экзаменационные вопросы по дисциплине «Гражданское право. Первая часть»

  1. Понятие и значение частного права. Предмет и метод гражданско-правового регулирования.

 

Частное право — собирательное понятие, означающее отрасли права, регулирующие частные интересы, независимость и инициативу индивидуальных собственников и объединений (корпораций) в их имущественной деятельности и в личных отношениях, в отличие от публичного права, которое регулирует и охраняет общие интересы. Ядро частного права составляет гражданское право, регулирующее имущественные, связанные с ними неимущественные отношения, а также торговое право (в тех странах, где действует торговое право).

 

Частное право — это совокупность отраслей — часть системы действующего права. Частное право регулирует имущественные и личные неимущественные отношения между гражданами, коллективами людей (предприятиями, фирмами и пр.) Частноправовые отношения имеют набор определенных признаков.

  • Во-первых, они складываются по воле самих участников, совершаемые ими двухсторонние действия (например, договоры купли-продажи) приобретают юридическую силу, если осуществляются добровольно.
  • Во-вторых, частноправовые отношения основаны на юридическом равенстве участников — равноправии сторон.
  • В-третьих, частноправовые отношения имеют горизонтальный характер, то есть непосредственно не связаны с органами государственной власти и подчинением им.

 

В предмет гражданского права включаются:

– имущественные отношения;

– личные неимущественные отношения;

– организационные отношения

 

Гражданское право в России регулирует главным образом имущественные отношения , то есть

отношения, которые в содержании и  объектах  выражают  материальные  блага,  ценности  и  которые  в соответствии с этим могут иметь денежную оценку.

 

Вместе с тем гражданское  право  регулирует  и  обширную  область личных      неимущественных отношений.  Выражение  Гражданского кодекса о том, что они входят в предмет  гражданского  права,

поскольку  “связаны”  с  имущественными  отношениями,  нужно  понимать  в  широком  значении   слова

“связаны”.  Это  не  только  отношения,  которые   непосредственно   находятся   в   одном   комплексе   с

имущественными, но и такие личные отношения и отношения в области авторства, научных  открытий,  в

других  неимущественных   областях,   которые   строятся   на   тех   же   своеобразных   основах,   что   и

имущественные отношения гражданского права.

 

Предмет гражданского права в известной мере охватывает  (нередко  –  в  качестве  промежуточных)

также  известные организационные   отношения – в той мере, когда они необходимы  и  обеспечивают

становление   и   функционирование   “организуемых”   имущественных    и    личных    неимущественных

отношений, в том числе в области  предпринимательской  деятельности.  Они  важны,  в  частности,  при заключении договоров, оформлении наследства, выдаче доверенности и т.д.

 

Метод  гражданско-правового   регулирования   –   это   совокупность   способов,   приемов   и

средств воздействия на поведение субъектов  на  началах  равенства  участников  отношений,  их

диспозитивности,   разрешения   конфликтов   без   ограничения   личных   прав   и   свобод.

 

Метод гражданского права (как и любой иной отрасли) определяют особенности:

а) правового положения субъектов правоотношений;

б) оснований возникновения и содержания гражданских правоотношений;

в) юридических санкций.

 

Особенности  правового   положения   субъектов   гражданского  права  (граждан,   организаций)

отражены непосредственно в Гражданском кодексе (п. 1 ст. 2):

а) равенство участников;

б) автономия их воли;

в) имущественная самостоятельность участников.

 

Основания возникновения и содержание гражданских правоотношений отличаются:

а)  разнообразием   и   неисчерпывающей   множественностью   оснований   (юридических   фактов),

порождающих гражданские права и обязанности (договоры, односторонние сделки и др.), и

б)  диспозитивностью    (свободным    выбором    участников    формы    и     способа     участия     в правоотношениях).

 

Особенности санкций в гражданском праве выражаются:

а) в компенсационном характере (восстановлении имущественного положения) и

б) в направленности исключительно на имущество, а не личность правонарушителя.

  1. Функции и принципы гражданского права.

 

Функции гражданского права

 

Основными  функциями  гражданского  права  являются  регулятивная  и  охранительная.

 

Регулятивная  функция  гражданского  права  заключается  в предоставлении  участникам  регламентируемых  отношений  возможностей  их  самоорганизации,  саморегулирования.

 

Охранительная  функция  гражданского  права  имеет  первоочередной  целью  защиту  имущественных  и

неимущественных  интересов  участников  гражданского  оборота.  Она  направлена  на  поддержание имущественного  и  неимущественного  состояния (статуса)  добросовестных  субъектов  в  положении, существовавшем  до  нарушения  их  прав  и интересов.  Поэтому  по  общему  правилу  она  реализуется  путем восстановления  нарушенных  прав  либо  компенсации  причиненных  потерпевшим  убытков.

 

Важный  аспект  охранительной  функции  составляет  также  предупредительно-воспитательная

(превентивная)  задача,  состоящая  в  стимулировании  и  организации  такого  поведения  участников  регулируемых  отношений,  которое  исключало  бы  необоснованное  ущемление  или  нарушение  чужих  интересов.

 

К принципам гражданского права относятся (ст. 1 ГК РФ):

-Принцип дозволительной направленности гражданско-правового регулирования. Этот принцип означает, что субъекты гражданского права обладают необходимой свободой, проявляют инициативу и предприимчивость в сфере гражданского оборота («разрешено все, что не запрещено законом»). Одним из проявлений данного принципа является диспозитивный характер большинства норм гражданского права, применение которых всецело зависит от усмотрения участников гражданского оборота.

 

-Принцип равенства правового режима субъектов гражданских правоотношений. Этот принцип означает, что ни один субъект в гражданском праве не обладает какими-либо преимуществами перед другими субъектами. Как правило, одни и те же нормы права распространяются на отношения с участием граждан, юридических лиц, а также России, субъектов РФ и муниципальных образований. В гражданском праве имеются и необходимые изъятия из названного принципа. Так, гражданское законодательство в некоторых случаях устанавливает специальные правила для предпринимателей, предъявляя к ним, как к профессиональным участникам гражданского оборота, более жесткие и повышенные требования.

 

-Принцип неприкосновенности собственности. В соответствии с этим принципом нормы гражданского права обеспечивают собственникам возможность стабильного осуществления правомочий по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим им имуществом. Неприкосновенность собственности провозглашена в ч.2 ст. 8 Конституции РФ, которая предусматривает признание и защиту всех форм собственности. Принцип неприкосновенности собственности означает обеспечение собственникам возможности использовать принадлежащее им имущество в своих интересах, не опасаясь его произвольного изъятия, либо ограничения его использования. Никто не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения (ч. 3 ст. 35 Конституции РФ).

 

-Принцип свободы договора. Этот принцип предусматривает свободу усмотрения субъектов гражданского права как в выборе партнеров по договору, так и в выборе вида договора и условий, на которых он будет заключен (ст. 421 ГК РФ). Вместе с тем, в отдельных случаях законом могут устанавливаться отступления от указанного принципа. Так, например, не допускается отказ страховой организации от заключения договора личного страхования (ст. 927 ГК РФ).

 

Принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела. Этот принцип в основном ориентирован на защиту от действий публичной власти. Органы государственной власти и местного самоуправления, любые иные лица не вправе вмешиваться в частные дела субъектов гражданского права, если они осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства. В сфере личных неимущественных отношений данный принцип реализуется в ст. 23 Конституции РФ, которая предусматривает право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

 

-Принцип реальности и гарантированности гражданских прав. Гражданские права и обязанности в их подавляющей массе связаны с имущественными отношениями. Они обладают, следовательно, определенным материальным, экономическим содержанием. Поэтому такие права должны быть снабжены особыми юридическими гарантиями, обеспечивающими их осуществление, которое способно удовлетворить материальные потребности и интересы управомоченного лица. Такие гарантии предусматриваются гражданским законодательством, закрепляющим, например, возможность требовать реального исполнения обязательств, возмещение причиненного вреда и др.

 

-Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав, в том числе свободы имущественного оборота. Данный принцип предполагает устранение любых необоснованных помех в развитии гражданского оборота. Он конкретизируется, в частности, в свободе предпринимательской деятельности и иной, не запрещенной законом экономической деятельности (ст. 34 Конституции РФ). В соответствии с этим принципом субъекты РФ и другие лица не вправе устанавливать местные правила, препятствующие свободному перемещению товаров, услуг и финансовых средств в едином экономическом пространстве РФ.

 

Принцип  запрета  злоупотребления  правом  можно  считать  общим  изъятием из  общих  частноправовых  начал. В  соответствии  с  ним  исключается  безграничная  свобода  в использовании  участниками  гражданских  правоотношений  имеющихся  у  них  прав.  Право  всегда  имеет определенные  границы  как  по  содержанию,  так  и  по  способам  осуществления  предусмотренных  им возможностей.

 

-Принцип  всемерной  охраны  и  судебной  защиты  гражданских  прав  в  целом  характеризует правоохранительную функцию (задачу) гражданско-правового регулирования. В соответствии с ним участникам гражданских  правоотношений  предоставляются  широкие  возможности  защиты  своих  прав  и  интересов:  они могут прибегнуть как к их судебной защите, так и к самозащите, а также к применению некоторых других мер, оказывающих неблагоприятное имущественное воздействие на неисправных контрагентов. Гражданское право содержит  большой  инструментарий  правоохранительных  средств,  позволяющих  его  субъектам  эффективно охранять любые свои права и законные интересы (ст. 11–15 ГК).

Определение гражданского права

Рассмотрев и суммировав все основные характеристики гражданского права, можно дать следующее его определение.

 

Гражданское право – система правовых норм, составляющих основное содержание частного права и регулирующих имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на независимости и имущественной самостоятельности их участников, методом юридического равенства сторон в целях наделения частных лиц возможностями самоорганизации их деятельности по удовлетворению своих потребностей и интересов.

 

  1. Понятие и виды источников гражданского права.

 

Источник гражданского права — это объективированная форма выражения и закрепления содержания гражданско-правовых норм.

 

(Форма выражения правовых норм, имеющих общеобязательный характер)

 

К числу источников отечественного гражданского права следует относить:

­            1) законодательство (нормативные акты);

­            2) международные договоры, в которых участвует РФ;

­             3) обычаи делового оборота и иные признанные законом обычаи.

 

Гражданское  законодательство  представляет  собой  совокупность  нормативных  актов различной юридической силы. При этом охватываемые им нормативные акты во многих случаях имеют комплексную, межотраслевую природу, поскольку зачастую содержат не только гражданско-правовые нормы.

 

Принципиальной особенностью гражданского законодательства является наличие в нем большого числа

диспозитивных правил, действующих только в том случае, если сами участники регулируемого отношения

не  предусмотрят  иной  вариант  своего  поведения.  Иначе  говоря,  такие  правила  носят  восполнительный характер,  ибо  рассчитаны  на  восполнение  недостающей  по  каким-либо  причинам  воли  самих  субъектов.

 

Однако  в  гражданском  законодательстве  имеется  и  значительное  количество  общеобязательных,

императивных норм, не допускающих никаких отступлений от своего содержания (особенно при опреде-

лении статуса субъектов и режима объектов гражданских правоотношений, а также содержания вещных и

исключительных  прав).

 

(ДОПОЛНИТЬ\ИЗМЕНИТЬ!)

 

  1. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.

Действие во времени

Гражданско-правовые нормативные акты, будучи федеральными, вступают в силу одновременно на всей российской территории. При этом по общему правилу они не имеют обратной силы и применяются лишь к тем отношениям, которые возникли после введения акта в действие (п. 1 ст. 4 ГК).

 

Сам гражданский закон может предусмотреть распространение своего действия и на отношения, возникшие до вступления его в силу.

 

Едва ли, однако, можно безоговорочно согласиться с распространением данного положения на действие подзаконных актов. Представляется, что эти последние в принципе не должны содержать указаний о придании им обратной силы, если только такая возможность не основана на прямом указании закона.

 

В соответствии с общим правилом п. 2 ст. 4 ГК новый закон применяется также к правам и обязанностям, которые возникли хотя и после введения его в действие, но на основе существовавших до этого момента правоотношений. Следовательно, требование, предъявленное в суд после введения в действие нового закона, подпадает под действие новых давностных сроков, хотя его основой и служит ранее возникшее правоотношение.

 

Конечно, в новом законе может быть прямо предусмотрено распространение его действия и на отношения, вытекающие из ранее заключенных договоров. Например, Закон о введении в действие части второй ГК РФ в ч. 1 ст. 8 распространил действие правил Кодекса об основаниях, последствиях и порядке расторжения договоров отдельных видов на все действующие договоры, независимо от даты их заключения. В этом случае общее правило п. 2 ст. 422 ГК не применяется.

 

 Действие гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц

 

Федеральный характер гражданского законодательства предопределяет его действие на всей российской территории. Ограничение территориального действия правил, регулирующих имущественный оборот, может вводиться лишь федеральным законом и только в случаях, когда это необходимо для обеспечения безопасности государства, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей (абз. 2 п. 3 ст. 1 ГК).

 

Правила гражданского законодательства распространяются на соответствующие отношения российских субъектов гражданского права: граждан, юридических лиц и публично-правовых образований. Вместе с тем они применяются также к гражданским правоотношениям с участием иностранцев, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом (абз. 4 п. 1 ст. 2 ГК). В частности, при определенных условиях они могут применяться к договорам российских субъектов права с иностранными контрагентами. Условия и порядок такого применения регулируются нормами международного частного права (см. разд. VI ГК).

 

Федеральный закон сам может установить ограничения сферы своего применения определенным кругом лиц. Так, Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ “Об акционерных обществах” <1> до определенного им момента не распространяет действие ряда своих правил на акционерные общества, созданные в результате приватизации государственных и муниципальных предприятий (абз. 2 п. 5 ст. 1).

 

Изложенные положения в целом применимы и к действию подзаконных нормативных актов, содержащих нормы гражданского права.

  1. Понятие, элементы и особенности гражданского правоотношения.

 

Гражданское правоотношение (ГП) – это юридическая связь равных, имущественно и организационно обособленных субъектов имущественных и личных неимущественных отношений, выражающаяся в наличии у них субъективных прав и обязанностей, обеспеченных возможностью применения к их нарушителям государственно-принудительных мер имущественного характера. Правоотношения – это идеологические отношения, являющиеся особым видом социальных связей субъектов, возникающих и существующих на основе правовых норм. Содержание этих связей составляют права и обязанности сторон, которые в теории права называют субъективными, т.е. показывающие принадлежность прав и обязанностей строго определенным субъектам правоотношений.

Для полной характеристики любого правоотношения необходимо установить составляющие его элементы:

  • а) юридические факты, т.е. основания его возникновения, изменения и прекращения;
  • б) субъективный состав правоотношения – совокупность лиц, участвующих в данном правоотношении
  • в) содержание правоотношения (субъективные права и обязанности его субъектов) и структуру содержания правоотношения (способ взаимосвязи субъективных прав и обязанностей, составляющих содержание правоотношения);
  • г) объект правоотношения – то, по поводу чего возникает и осуществляется деятельность субъектов.

Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношения называются юридическими

фактами. Юридические факты — жизненные обстоятельства, с которыми нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение правоотношения.

 

К юридическим фактам относятся лишь те жизненные обстоятельства, которые предусмотрены нормами права.

 

Субъектный состав правоотношения — совокупность лиц, участвующих в данном правоотношении.

В правоотношении во всех случаях участвуют минимум два субъекта — управомоченный и обязанный.

 

Содержание правоотношения составляют субъективные права и обязанности его субъектов.

 

Объектом правоотношения является предмет деятельности субъектов гражданского права, по поводу которого они вступают в правоотношения, осуществляют субъективные права и исполняют субъективные обязанности.

 

Специфические черты и признаки гражданских правоотношений предопределены особенностями самого гражданского права.

 

К их числу относятся следующие особенности:

  • субъекты гражданских правоотношений обособлены друг от друга как в имущественном, так и в организационном плане, в силу чего они самостоятельны, независимы друг от друга, соотносятся друг с другом как равные
  • равенство участников общественных отношений, составляющих предмет гражданско-правового регулирования, заложено в данных отношениях, неотъемлемо присуще им
  • самостоятельность участников общественных отношений, подпадающих под гражданско-правовое регулирование, диспозитивность указанного регулирования обусловливают то обстоятельство,что основными юридическими фактами, порождающими, изменяющими и прекращающими гражданские правоотношения, являются акты свободного волеизъявления субъектов — сделки
  • в качестве юридических гарантий реализации гражданских правоотношений применяются присущие только гражданскому праву меры защиты субъективных гражданских прав и меры ответственности за неисполнение обязанностей, обладающие главным образом имущественным характером.

 

  1. Виды гражданских правоотношений.

Классификация гражданских правоотношений

 

  • По особенностям характера взаимосвязи управомоченного и обязанного субъектов
    1. Абсолютные
    2. Относительные
  • По особенностям объекта
    1. Имущественные
    2. Неимущественные
  • По способу удовлетворения интересов управомоченного лица
    1. Вещные
    2. Обязательственные
  • Корпоративные отношения
  • Отношения, включающие в содержание преимущественные права

 

Абсолютные и относительные правоотношения

 

Абсолютными называются такие правоотношения, в которых управомоченному лицу противостоит неопределенный круг обязанных субъектов. Например, правоотношения, имеющие место между собственником и всеми третьими лицами; между обладателем исключительных прав на произведения науки, литературы и искусства и иные результаты интеллектуальной деятельности и всеми третьими лицами.

 

В этих правоотношениях с правом собственника, с правом автора на результат интеллектуальной деятельности корреспондируют обязанности неопределенного круга лиц не нарушать данные права. Поэтому эти права абсолютны со стороны управомоченных лиц, а обязанности, коррелирующие с ними, являются общерегулятивными и принадлежащими каждому правосубъектному лицу.

 

Относительными называются гражданские правоотношения, в которых управомоченному лицу (лицам) противостоит строго определенное обязанное лицо (лица). Круг относительных гражданских правоотношений весьма широк. Он включает в себя обязательственные правоотношения, в том числе правоотношения по передаче в пользование произведений, изобретений; правоотношения по реализации мер гражданско-правовой защиты и т.п. В таких правоотношениях обе стороны строго определены. Их права и обязанности взаимно корреспондируют, то есть каждая сторона правоотношения имеет права и обязанности строго относительно друг друга. Поэтому они и именуются относительными правоотношениями.

 

Практическое разграничение абсолютных и относительных правоотношений состоит в том, что при нарушении абсолютного права меры защиты и ответственности могут быть применены к любому нарушителю, а при нарушении относительного права может отвечать только строго определенное лицо, обязанное своими действиями удовлетворять интересы управомоченного.

 

Имущественные и неимущественные правоотношения

 

Правоотношения имущественного характера имеют своим объектом материальные блага (имущество) и отражают:

– либо принадлежность имущества (вещного права на него) определенному лицу (правоотношения собственности, правоотношения по поводу ограниченных вещных прав – сервитутов, хозяйственного ведения, оперативного управления и т.п.);

– либо переход имущества (по договору, в порядке наследования, возмещения вреда и т.п.).

 

Правоотношения, объектами которых являются результаты интеллектуальной деятельности, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, именуются личными неимущественными.

 

Практическое разграничение имущественных и неимущественных правоотношений состоит, в частности, в следующем. При нарушении прав и обязанностей, составляющих содержание имущественных правоотношений, к нарушителю применяются санкции имущественного характера. При нарушении неимущественных прав и обязанностей к правонарушителям, помимо имущественных мер, обычно применяются иные специфические меры правоохранительного характера: признание авторского права субъекта, признание произведений контрафактными, арест имущества, произведенного с нарушением исключительных прав патентообладателя, и т.п.

 

 Вещные и обязательственные правоотношения

 

Вещные правоотношения – правоотношения, фиксирующие статику имущественного положения субъектов. В них за управомоченным субъектом закрепляется возможность непосредственного воздействия на вещь и право отражения любых посягательств на нее со стороны третьих лиц. Вещные права носят абсолютный характер и являются юридическим основанием власти субъекта над вещью. К вещным правам наряду с правом собственности относятся: право пожизненного наследуемого владения земельным участком, сервитуты, право хозяйственного ведения имуществом, право оперативного управления имуществом, право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком и некоторые другие.

 

Обязательственные правоотношения – правоотношения, опосредующие динамику имущественных отношений. В них управомоченный субъект обладает лишь правом требовать от обязанного лица передачи имущества, выполнения работ, оказания услуг, создания и передачи продуктов интеллектуальной деятельности и т.п. В обязательственных отношениях имущество находится во власти должника, а не во власти управомоченного лица – кредитора.

 

Практическое значение разграничения вещных и обязательственных правоотношений состоит в следующем. В вещных правоотношениях управомоченный субъект своими действиями по осуществлению права непосредственно, без содействия обязанных лиц удовлетворяет свои интересы за счет вещи. Лицо, обладающее обязательственным правом требования, может удовлетворить свой интерес к имуществу только через действия обязанного лица по исполнению обязанности.

 

Корпоративные правоотношения

 

Такие правоотношения имеют место между участниками (членами) корпоративных образований, обладающих качеством юридических лиц, а также между участниками и самой корпорацией. Основания возникновения корпоративных правоотношений различны – участие в учредительном договоре, вступление в кооператив, приобретение права собственности на акции и т.п.

Данные правоотношения имеют в своем содержании так называемые корпоративные права. Благодаря корпоративным правам участники корпорации (хозяйственного товарищества, общества, кооператива и т.д.) могут участвовать в различных формах в управлении корпорацией и ее имуществом. Осуществление корпоративных прав прямо или косвенно имеет своей целью удовлетворение имущественных интересов их носителей. Поэтому корпоративные права можно отнести к числу имущественных прав.

 

Правоотношения, включающие в свое содержание преимущественные права

 

Права, именуемые законодателем преимущественными, дают своим обладателям юридическое превосходство над другими субъектами. Так, участник общей долевой собственности имеет преимущественное право на покупку продаваемой доли; участник закрытого акционерного общества обладает правом преимущественной покупки продаваемых акций; залогодержатель имеет преимущественное (первоочередное) право перед другими кредиторами залогодателя на удовлетворение своих требований за счет стоимости заложенного имущества и т.д.

Преимущественные права имеют особый, исключительный характер, так как выходят за рамки принципа равенства субъектов гражданских правоотношений. Поэтому преимущественные права могут возникнуть у субъектов только в случаях, предусмотренных законом. Любые юридические действия третьих лиц, ограничивающие или нарушающие преимущественные права, юридически ничтожны. От привилегий, вытекающих из преимущественных прав, может отказаться только само управомоченное лицо.

  1. Правоспособность и дееспособность граждан.

 

Правосубъектность — социально-правовая возможность субъекта быть участником гражданских правоотношений.

 

Предпосылками и составными частями гражданской правосубъектности являются правоспособность и

дееспособность субъектов.

 

Правоспособность — способность субъекта иметь гражданские права и обязанности.

Дееспособность — способность субъекта своими действиями приобретать для себя права и создавать для себя обязанности. К тому же дееспособность охватывает и деликтоспособность субъекта — способность самостоятельно нести ответственность за совершенные гражданские правонарушения.

 

Юридические лица и совершеннолетние граждане обладают всеми элементами гражданской

правосубъектности. Малолетние дети и совершеннолетние граждане, признанные недееспособными, являются субъектами гражданских прав, будучи только правоспособными. Так, малолетние дети могут наследовать имущество. Но практическое осуществление имущественных прав малолетнего, недееспособного требует участия дееспособных лиц — родителей, усыновителей, опекунов.

 

  1. Содержание дееспособности несовершеннолетних.

Неполная (частичная) дееспособность

 

Такой дееспособностью наделены несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет и малолетние в возрасте от 6 до 14 лет. Неполная (частичная) дееспособность характеризуется тем, что за гражданином признается право приобретать и осуществлять своими действиями не любые, а только некоторые права и обязанности, прямо предусмотренные законом.

 

Объем дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет достаточно широк. Они могут приобретать гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности либо самостоятельно (в указанных законом случаях), либо с согласия родителей (усыновителей, попечителя).

 

С согласия родителей (усыновителей, попечителя) несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет может совершать разнообразные сделки (продать или купить имущество, принять или сделать подарок,

заключить договор займа и т.п.) и совершать иные юридические действия, в частности заниматься

предпринимательской деятельностью (п. 1 ст. 27 ГК).

 

Волю в такого рода сделках и иных действиях выражает сам несовершеннолетний. Согласие родителей, усыновителей или попечителя, как предусмотрено п. 1 ст. 26 ГК, должно быть выражено в письменной форме. Несоблюдение этого требования является основанием для признания сделки, совершенной несовершеннолетним, недействительной (ст. 175 ГК). Однако допускается последующее письменное одобрение сделки указанными выше лицами (родителями, усыновителями, попечителем).

 

Устанавливая, что несовершеннолетние могут совершать сделки с согласия родителей, закон не имеет в

виду непременное согласие обоих родителей: достаточно согласия одного из них, поскольку российское

семейное законодательство исходит из принципа полного равенства прав родителей по отношению к детям.

То же надо сказать об усыновителях: требуется согласие не обоих усыновителей (если их двое), а одного из

них.

 

Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, т.е. независимо от согласия

родителей (усыновителей, попечителя), распоряжаться своим заработком, стипендией или иными

доходами.

 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно осуществлять авторские и

изобретательские права: заключать авторские договоры с целью использования созданных ими произведений, требовать выдачи патента на изобретение и т.д. Полученным гонораром или иным вознаграждением несовершеннолетний распоряжается самостоятельно.

 

Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет выражается также

в их праве самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. В данном случае имеются в виду сделки,

совершаемые несовершеннолетними за счет средств родителей (усыновителей, попечителя или других лиц),

но не за счет своего заработка, стипендии, иных доходов, ибо заработок, стипендию, иные доходы они могут

расходовать самостоятельно, совершая любые, а не только «мелкие бытовые» сделки.

 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно вносить вклады в кредитные

организации и распоряжаться ими.

 

Для характеристики объема частичной дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет

необходимо указать на их право с 16 лет быть членами кооперативов в соответствии с законами о

кооперативах. Вступив в кооператив, несовершеннолетний приобретает все, в том числе имущественные,

права и обязанности в этой организации и может самостоятельно их осуществлять.

 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет считаются деликтоспособными, т.е. сами отвечают за

имущественный вред, причиненный их действиями. Однако если у несовершеннолетнего нет имущества или

заработка, достаточного для возмещения вреда, вред в соответствующей части должен быть возмещен его

родителями (усыновителями, попечителем), если они не докажут, что вред возник не по их вине (ст. 1073

ГК).

 

У несовершеннолетних в возрасте с 14 до 18 лет имеется право составления завещания.

 

В настоящее время согласно ст. 28 ГК за несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних),

сделки, за предусмотренными законом исключениями, могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны.

 

В случае причинения вреда малолетним за этот вред отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине. Вред, причиненный малолетним, нуждающимся в опеке и находящимся в соответствующем воспитательном, лечебном или ином аналогичном учреждении, обязано возместить это учреждение, если не докажет, что вред возник не по его вине.

 

Таким образом, и по действующему закону малолетние не признаются деликтоспособными.

Что касается способности совершать сделки, то она признается за ними лишь в прямо предусмотренных, исключительных случаях.

 

Несмотря на указанные обстоятельства, следует считать, что малолетние наделены определенной, хотя и

незначительной дееспособностью.

 

Дееспособность детей в возрасте от 6 до 14 лет выражается, во-первых, в том, что они вправе

самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Эти сделки должны соответствовать возрасту ребенка (покупка хлеба, мороженого, тетрадей и т.п.) и предусматривать уплату незначительных сумм или передачу предметов, имеющих небольшую ценность.

 

Дети в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать сделки, направленные на

безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации (п. 2 п. 2 ст. 28 ГК). В данном случае имеются в виду в первую очередь сделки дарения, в соответствии с которыми малолетний получает какую-то ценность (вещь, деньги) в дар, т.е. получает «безвозмездную выгоду».

 

Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.

 

  1. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным.

Ограничение дееспособности граждан возможно лишь в случаях и в порядке, установленных законом (п. 1  ст. 22  ГК).  Оно  заключается  в  том,  что  гражданин  лишается  способности  своими  действиями приобретать такие гражданские права и создавать такие гражданские обязанности, которые он в силу закона

уже  мог  приобретать  и  создавать.

 

Ограниченным  в  дееспособности может  быть  как  лицо,  имеющее  неполную (частичную) дееспособность,  так  и  лицо,  имеющее  полную  дееспособность.

 

Согласно п. 4 ст. 26 ГК ограничение  дееспособности  несовершеннолетних  в  возрасте  от 14  до 18  лет  допускается  только  по решению  суда.

 

Ограничение  дееспособности  может  выразиться  в  ограничении  или  даже  в  лишении несовершеннолетнего права  самостоятельно  распоряжаться  заработком,  стипендией или иными доходами.

После  вынесения  судом  такого  решения  несовершеннолетний  будет  иметь  возможность  распоряжаться

заработком,  стипендией  и  иными  доходами (в  полной мере  или  частично)  только  с  согласия  родителей,

усыновителей, попечителя.

 

Решение об ограничении дееспособности несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет может быть

принято  судом «при  наличии  достаточных  оснований».  Такими  основаниями  следует  признать расходование  денег  на  цели,  противоречащие  закону  и  нормам  морали (покупка  спиртных  напитков, наркотиков,  азартные  игры  и т.п.),  либо  неразумное  их  расходование,  без  учета  потребностей  в питании, одежде и т.д.

 

В зависимости от конкретных обстоятельств суд может либо ограничить несовершеннолетнего в праве

свободно  распоряжаться  заработком,  стипендией  или  иными  доходами,  либо  вовсе  лишить  его  этого

права.

 

В  ГК  прямо  не  предусмотрена  возможность  ограничения  дееспособности  несовершеннолетнего  на определенный срок. Представляется, что установить такой срок вправе суд в своем решении. В этом случае по  истечении  установленного  судом  срока  частичная  дееспособность  несовершеннолетнего  должна считаться  восстановленной  в том  объеме,  которую  он  имел  до  ее  ограничения.  Если  срок,  на  который

ограничивается  дееспособность  несовершеннолетнего,  не  был  указан,  то  ограничение  действует  до достижения  несовершеннолетним 18  лет  либо  до  отмены  ограничения  судом  по  ходатайству  тех  лиц, которые ходатайствовали об ограничении.

 

Ограничение  дееспособности  несовершеннолетнего  невозможно,  если  он  приобрел  полную дееспособность в связи с вступлением в брак до достижения 18 лет либо в порядке эмансипации. Следовательно, применительно к несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет имеется в виду граничение их частичной дееспособности.

 

Законом  допускается  ограничение (при  наличии  определенных  условий)  дееспособности  граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами (ст. 30 ГК). Эта норма относится только к гражданам, обладающим полной дееспособностью.

 

Во-первых, ограничение дееспособности предусмотрено ст. 30 ГК только для лиц, злоупотребляющих спиртными напитками либо наркотическими  средствами.

 

Во-вторых,  основанием  для  ограничения  дееспособности  гражданина  по  ст. 30  ГК  служит  такое чрезмерное употребление  спиртных напитков или наркотических веществ, которое влечет  за  собой  значительные расходы средств на их приобретение, чем вызывает материальные затруднения и ставит семью в тяжелое положение.

 

Ограничение  дееспособности  гражданина  в  рассматриваемом  случае  выражается  в  том,  что  в соответствии с решением суда над ним устанавливается попечительство и совершать сделки по распоряжению имуществом, а также получать заработную плату, пенсию или иные виды доходов и распоряжаться ими он  может  лишь  с  согласия  попечителя.  Он  вправе  самостоятельно  совершать  лишь  мелкие  бытовые сделки (ч. 1 ст. 30 ГК).

  1. Опека и попечительство. Патронаж.

Каждый гражданин (физическое лицо) независимо от возраста и состояния здоровья способен иметь права и обязанности, т.е. обладает правоспособностью. Но не все граждане (физические лица) способны самостоятельно осуществлять свои права и исполнять обязанности в силу недостатка дееспособности или ее полного отсутствия. Для восполнения недостающей или отсутствующей у таких граждан дееспособности и для защиты их прав и интересов используется институт опеки и попечительства. Следовательно, опека и попечительство являются одной из форм осуществления государственной защиты личности.

 

Опека устанавливается над детьми в возрасте до 14 лет, а также над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства (п. 1 ст. 32 ГК). Сущность опеки состоит в том, что вместо ребенка, не достигшего 14 лет, либо вместо лица, признанного судом недееспособным вследствие психического расстройства, все права и обязанности осуществляет специально назначенное лицо – опекун. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и полностью заменяют подопечных в имущественных отношениях. Опекуны совершают от имени подопечных и в их интересах все необходимые сделки, они выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без специального полномочия, на основании удостоверения, выданного органом опеки и попечительства, либо решения этого органа о назначении данного лица опекуном.

 

Попечительство отличается от опеки содержанием обязанностей, которые закон возлагает на опекунов и попечителей. Оно устанавливается над гражданами, которые частично дееспособны, – над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также над гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами (п. 1 ст. 33 ГК).

 

Попечительство состоит в том, что специально назначенное лицо – попечитель помогает частично дееспособному либо ограниченно дееспособному лицу осуществлять принадлежащие им права и исполнять обязанности своими советами и дает либо не дает свое согласие на совершение такими лицами сделок и других юридических действий (кроме сделок, которые несовершеннолетний или ограниченно дееспособный вправе совершать самостоятельно).

 

Согласно п. 2 ст. 35 ГК опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние и дееспособные граждане. Следовательно, не могут быть назначены опекунами и попечителями граждане, которые приобрели полную дееспособность в связи со вступлением в брак до достижения 18 лет либо в порядке эмансипации, поскольку они хотя и признаются полностью дееспособными, но не относятся до достижения 18 лет к числу совершеннолетних. Равным образом не может быть опекуном или попечителем совершеннолетний гражданин, если его дееспособность ограничена судом по основаниям, предусмотренным ст. 30 ГК. По прямому указанию закона не могут быть назначены опекунами и попечителями граждане, лишенные родительских прав (п. 2 ст. 35 ГК). Представляется, что это относится не только к случаям, когда опекун (попечитель) назначается к малолетнему либо несовершеннолетнему, но и к случаям, когда он назначается к лицу, признанному недееспособным вследствие психического расстройства.

 

Опекуном или попечителем гражданин может быть назначен только с его согласия, т.е. эти отношения

основаны на принципе добровольности.

 

(+можно посмотреть права и обязанности опекуна и попечителя)

 

Прекращение опеки и попечительства

Освобождение происходит в силу определенных объективных обстоятельств, при отсутствии у органов опеки и попечительства каких-либо претензий к деятельности опекуна или попечителя. Освобождение происходит:

– если несовершеннолетний возвращается родителям или кто-либо его усыновил;

– если подопечный помещен для постоянного пребывания в соответствующее воспитательное, лечебное учреждение, учреждение социальной защиты населения или другое аналогичное учреждение.

 

Наряду  с  освобождением  законом (ст. 39  ГК)  допускается  отстранение  опекуна  или  попечителя  от исполнения  им  своих  обязанностей  и  замена  его  другим  лицом.  Отстранение  применяется  при  ненадлежащем  выполнении  опекуном  или  попечителем  лежащих  на  нем  обязанностей,  в  том  числе  при использовании  им  опеки  или  попечительства  в  корыстных  целях  или  при  оставлении  подопечного  без надзора  и  необходимой  помощи.

 

Патронаж над дееспособными гражданами

В ГК РФ (ст. 41) закреплена специальная форма обеспечения интересов совершеннолетних и полностью дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, – патронаж. Имеются в виду больные, не способные передвигаться и обслуживать себя, лица с тяжелыми увечьями, престарелые и т.п., при отсутствии лиц, обязанных осуществлять уход за ними. Орган опеки и попечительства с согласия такого гражданина может назначить ему попечителя (помощника), который принимает на себя обязанность оказывать подопечному регулярную помощь.

 

Поскольку отношения патронажа устанавливаются с полностью дееспособным лицом, все вопросы, связанные с осуществлением его имущественных прав, решаются только с его согласия.

 

На отношения патронажа распространяется действие многих правил, регулирующих опеку и попечительство, в частности ст. ст. 34, 35, 39 ГК.

  1. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим.

 

(Ст. 42-46 ГК РФ)

 

Безвестное  отсутствие —  удостоверенный  в  судебном  порядке  факт  длительного  отсутствия

гражданина в месте его жительства, если не удалось установить место его пребывания.

 

Согласно  абз. 1  ст. 42 ГК  гражданин может быть по  заявлению  заинтересованных лиц признан  судом

безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания.

 

Непременным условием признания  гражданина безвестно отсутствующим является отсутствие в месте его  жительства  сведений  о месте  его  пребывания  в  течение  не  менее  одного  года.  День  получения

последних  известий  может  быть  подтвержден  предъявлением  последнего  письма  отсутствующего гражданина или иным способом (например, показаниями свидетелей).

 

При невозможности установить день получения последних известий началом безвестного отсутствия считается первое число месяца, следующего за  тем,  в  котором  были  получены  последние  известия,  а  при  невозможности  установить  этот  месяц — первое января следующего года (абз. 2 ст. 42 ГК).

 

Признание гражданина безвестно отсутствующим допустимо при условии, что невозможно установить

место  его  пребывания,  поэтому  до рассмотрения  дела  в  соответствующие  организации  по  последнему

известному месту  пребывания  гражданина, месту  работы, месту  рождения  и  т.п.  посылаются  запросы  об имеющихся о нем сведениях, опрашиваются его родственники, друзья, иные лица, с которыми он общался.

 

Основные  юридические  последствия  признания  гражданина  безвестно  отсутствующим  состоят  в следующем:

  • имущество, принадлежащее  такому  гражданину,  если  необходимо  постоянное  управление им,  передается  в  доверительное  управление.
  • в случае  признания  гражданина  безвестно  отсутствующим  у  нетрудоспособных  членов семьи,  состоящих  на  его  иждивении,  возникает  право  на  пенсию  по  случаю  потери  кормильца  согласно правилам пенсионного законодательства.
  • согласно ст. 188  ГК  прекращается  действие  доверенности,  выданной  на  имя  безвестно отсутствующего, а также выданной им самим.
  • супруг гражданина, признанного безвестно отсутствующим, имеет право на расторжение брака в упрощенном порядке через орган ЗАГСа (п. 2 ст. 19 Семейного кодекса РФ).

 

Согласно п. 1 ст. 45 ГК гражданин может быть объявлен  судом  умершим.  При  этом  не  требуется,  чтобы  предварительно  он  был  признан  безвестно отсутствующим. Условиями объявления умершим являются:

  • отсутствие гражданина в месте постоянного жительства в течение пяти лет, считая со дня получения последних сведений о нем, а в определенных случаях, указанных в законе, — шести месяцев;
  • неполучение в течение указанных сроков сведений о месте пребывания гражданина и невозможность, несмотря на принятые меры, установить, жив ли он.

 

Сокращенный шестимесячный  срок  для  объявления  гражданина  умершим  применяется,  как  сказано  в

законе, если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание

предполагать его гибель от определенного несчастного случая.

 

На  основании  решения  суда  об  объявлении  гражданина  умершим  органы  ЗАГСа  выдают заинтересованным лицам свидетельство о его смерти. Днем смерти гражданина, объявленного решением

суда умершим, считается день вступления в законную силу этого решения.

 

В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основание предполагать  его  гибель  от  определенного  несчастного  случая,  суд  может  признать  днем  смерти  гражданина день его предполагаемой гибели.

 

Юридическим последствием  объявления  гражданина  умершим  является прекращение или переход  к

наследникам всех прав и обязанностей, которые принадлежали ему как субъекту права, т.е. фактически это

такие же последствия, которые влечет смерть человека.

 

  1. Понятие, виды, регистрация и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния.

 

Гражданское состояние — правовое положение конкретного гражданина как носителя различных прав

и  обязанностей (политических,  имущественных,  личных  и  проч.),  определяемое  фактами  и  обстоятельствами  естественного  и  общественного  характера.

 

Актами  гражданского  состояния признаются действия граждан или  события,  влияющие  на  возникновение,  изменение  и  прекращение  прав  и  обязанностей,  а  также характеризующие  правовое  состояние  граждан.  Акты  гражданского  состояния  представляют  собой юридические факты, поскольку закон связывает с ними возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей.

 

Перечень обстоятельств, которые относятся к числу актов гражданского состояния, дается в п. 1 ст. 47

ГК и в п. 1 ст. 3 Закона об актах  гражданского состояния. В них предусмотрены следующие виды актов

гражданского состояния:

  • рождение,
  • ­заключение брака,
  • ­расторжение брака,
  • ­усыновление (удочерение),
  • ­установление отцовства,
  • ­перемена имени,
  • ­смерть гражданина.

 

Каждое из указанных обстоятельств подлежит государственной регистрации, которая устанавливается

в  целях  охраны  имущественных  и  личных  неимущественных  прав  граждан.  Регистрация осуществляется органом записи актов гражданского состояния (орган ЗАГС), который составляет соответствующую запись акта  в  книге  установленного  образца (книге  регистрации  рождений,  книге  регистрации  браков  и  т.д.). На основании  записи  выдается  свидетельство  о  регистрации  акта  гражданского  состояния,  которое удостоверяет факт регистрации.

 

При наличии оснований, предусмотренных п. 2  ст. 69 Закона об  актах  гражданского  состояния, и при отсутствии  спора  между  заинтересованными  лицами  орган  ЗАГСа  вносит  исправления  и  изменения  в записи  актов  гражданского  состояния.

 

Исправления или изменения  в  запись  акта  гражданского  состояния могут быть  внесены на  основании

заключения органа ЗАГСа.

 

В  порядке,  предусмотренном  Законом  об  актах  гражданского  состояния (ст. 74, 75),  возможно

восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния.

 

  1. Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических лиц.

Статья 48. Понятие юридического лица

  1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Статья 50. Коммерческие и некоммерческие организации

  1. Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации).

 

Участниками  гражданских  правоотношений  являются  не  только  физические  лица (граждане),  но  и

юридические лица — организации,  специально  создаваемые для участия  в  гражданском обороте.

 

Российское  гражданское  законодательство  закрепляет  обязательные  признаки  юридического  лица, совокупность  которых  дает  возможность  учредителям  обладающей  такими  признаками  организации  ставить перед государством вопрос о признании ее самостоятельным субъектом гражданских правоотношений. К числу таких признаков относятся (п. 1 ст. 48 ГК):

  • организационное единство;
  • имущественная обособленность;
  • самостоятельная имущественная ответственность по своим обязательствам;
  • выступление в гражданском обороте и при разрешении споров в судах от собственного имени.

 

Организационное  единство  характеризует  всякую  организацию  как  единое  целое,  способное  решать

определенные  социальные (в  данном  случае —  гражданско-правовые,  имущественные)  задачи.  Оно  предполагает определенную внутреннюю структуру организации, выражающуюся в наличии у нее органов управления, а при необходимости — и соответствующих подразделений для выполнения установленных для нее задач.

 

Имущественная обособленность организации предполагает наличие у нее некоторого имущества на праве

собственности (либо на ограниченных вещных правах хозяйственного ведения или оперативного управления).

 

Отсутствие собственного имущества исключает для организации возможность самостоятельного

участия  в  гражданском (имущественном)  обороте,  а  тем  самым  и признания  субъектом  гражданских

правоотношений.

 

С имущественной обособленностью организации неразрывно связана ее самостоятельная имущественная

ответственность по долгам. Смысл обособления имущества юридического лица как раз и состоит в выделении таких объектов, на которые его возможные кредиторы смогут обратить взыскание.

 

Показателем  самостоятельности юридического  лица  является  его  выступление  в  гражданском обороте  и  в  судебных  органах  от  своего  имени. Имя юридического  лица  служит  его индивидуализации  и заключается  в  его  наименовании,  определенном  в  учредительных  документах.

 

Классификация юридических лиц:

  • по цели деятельности (получение прибыли или достижение любых других, не запрещенных законом целей, кроме получения прибыли)
    1. коммерческая организация – организация, основной целью деятельности которой является получение прибыли
    2. некоммерческая организация – организация, основной целью деятельности которой является та или иная цель, не связанная с получением прибыли
  • по организационно-правовой форме, т.е. по разрешенным видам организаций
    1. (коммерческие организации)
      1. Хозяйственные товарищества
      2. Хозяйственные общества
  • Производственные кооперативы
  1. Государственные и муниципальные унитарные предприятия
  1. (некоммерческие организации)
    1. Потребительские кооперативы
    2. Общественные и религиозные объединения
  • Учреждения, финансируемые собственником
  1. Благотворительные фонды
  2. Другие законодательно разрешенные формы
  • По характеру отношений между юридическим лицом и его учредителями с точки зрения наличия или отсутствия у учредителей права собственности на вносимые ими вклады в имущество этого юридического лица
    1. Учредители сохраняют право собственности на своим вклады, вносимые в организуемое ими юридическое лицо, а последнее не имеет прав собственности на эти вклады
    2. Учредители теряют право собственности на свои вклады в юридическом лице и это право переходит юридическому лицу
      1. Организации, в которых учредитель взамен своего взноса получает определенные обязательственные права в отношении юридического лица
      2. Организации, в которых учредитель не получается взамен своего взноса никаких прав по отношению к учреждаемому им юридическому лицу

 

  1. Правосубъектность юридических лиц. Органы юридических лиц.

 

Как всякий участник гражданского оборота, юридическое лицо обладает правоспособностью и

дееспособностью. Однако эти его качества отличаются от аналогичных качеств, признаваемых законом за

физическими лицами (гражданами).

 

Прежде всего, правоспособность и дееспособность юридического лица возникают одновременно, в момент

его государственной регистрации (п. 3 ст. 49, п. 2 ст. 51 ГК).

 

Прекращаются они также одновременно — в момент завершения ликвидации юридического лица путем внесения соответствующий записи об этом в государственный реестр юридических лиц (п. 8 ст. 63 ГК).

 

Правоспособность юридических лиц может быть как универсальной (общей), дающей им возможность участвовать в любых гражданских правоотношениях, так и специальной (ограниченной), предполагающей их участие лишь в определенном, ограниченном круге таких правоотношений.

 

Общей правоспособностью обладают частные коммерческие организации.

 

Правоспособность юридических лиц предполагается ограниченной (целевой), ибо юридическое лицо по общему правилу может иметь только такие гражданские права, которые соответствуют определенным законом и (или) учредительными документами целям его деятельности, и соответственно может нести лишь связанные с этой деятельностью обязанности (п. 1 ст. 49 ГК).

 

Дееспособность юридического лица — его способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, возлагать на себя и исполнять гражданские обязанности, т, е. осуществлять уставную деятельность.

 

Особенности дееспособности юридических лиц по сравнению с дееспособностью граждан состоят в том, что,

  • во-первых, дееспособность юридического лица возникает одновременно с правоспособностью;
  • во-вторых, объем правоспособности и дееспособности совпадают.

 

Правоспособность и дееспособность юридического лица реализуются через его органы (п. 1 ст. 53 ГК),

формирующие и выражающие вовне его волю как самостоятельного субъекта права. Органы юридического лица не только осуществляют управление его деятельностью, но и выступают в имущественном обороте от его имени, иначе говоря, их действия признаются действиями самого юридического лица.

 

В содержание правоспособности юридического лица входит и его деликтоспособность, т.е. способность

самостоятельно отвечать за причиненный его действиями имущественный вред. Поскольку действия органов юридического лица являются его собственными действиями, выражающими его волю, очевидно, что оно и должно отвечать за их вредоносный характер. Но оно отвечает также и за действия своих наемных работников, совершенные ими в пределах своих трудовых (служебных) обязанностей, как за свои собственные (п.1 ст.1068 ГК), ибо такие действия тоже совершаются во исполнение указаний (воли) этого юридического лица.

 

  1. Индивидуализация юридических лиц. Филиалы и представительства юридических лиц.

Индивидуализация юридического лица

 

Индивидуализация юридического лица согласно ст. 54 ГК осуществляется путем определения его местонахождения и присвоения ему наименования.

 

Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации, если в его учредительных документах не установлено иное.

 

Конкретный адрес лица указывается в уставе или учредительном договоре и, как правило, привязан к месту нахождения его постоянно действующего органа.

 

По месту нахождения лица происходит исполнение обязательств, предъявление исков, применение к нему актов местных органов власти и решение многих других вопросов.

 

Наименование юридического лица обязательно должно включать в себя указание на его организационно-правовую форму. Все некоммерческие, а также некоторые коммерческие организации (унитарные предприятия, инвестиционные фонды и т. п.) должны включать в свое название указание на характер деятельности.

 

Фирменное наименование — собственно название коммерческой организации. Право на фирму является личным неимущественным правом коммерческой организации и носит абсолютный характер. Оно неотделимо от самой организации и может отчуждаться вместе с ней.

 

В гражданском обороте необходимо индивидуализировать не только юридическое лицо, но и его продукцию: товары, работы, услуги. Для того чтобы их различать, используются производственные марки, товарные знаки и наименования мест происхождения товаров.

 

Производственная марка применяется юридическим лицом без какой-либо специальной регистрации и сама по себе не пользуется правовой защитой.

 

Товарный знак представляет собой словесное, изобразительное, объемное или иное условное обозначение товара (или группы товаров), используемое для его отличия от однородных товаров других изготовителей.

 

Использование товарного знака является субъективным правом товаропроизводителя и возможно только после регистрации знака в Патентном ведомстве. В отличие от производственной марки товарный знак не содержит информации о виде, качестве, свойствах самого товара (если она и присутствует в знаке, то не пользуется правовой охраной).

 

Организации, основная деятельность которых заключается в оказании услуг, могут зарегистрировать и использовать знак обслуживания, который приравнивается к товарному знаку.

 

Филиалы и представительства

 

Юридическое лицо может испытывать потребность в постоянном совершении каких-либо действий за

пределами своего основного места нахождения. С этой целью оно вправе создать в другом месте свое

обособленное подразделение в виде представительства или филиала.

 

Представительство создается для представления и зашиты интересов юридического лица, т.е. с целью постоянного совершения для него определенных юридических действий (п. 1 ст. 55 ГК), например, в центре того или иного региона.

 

Филиал создается для осуществления всех или определенной части функций (целей) юридического лица, включая и цели представительства (п. 2 ст. 55 ГК).

Создавшие представительство или филиал юридические лица передают им некоторое имущество

(обязательно указывая об этом в своих учредительных документах для того, чтобы об этом знали потенциальные кредиторы) и утверждают положения, определяющие содержание и порядок их деятельности.

 

Отсутствие у филиалов и представительств гражданской правосубъектности лишает их действия

юридического (гражданско-правового) значения. Для осуществления представительских и иных юридических функций от имени юридического лица последнее должно выдать доверенность назначенному им руководителю (директору) своего представительства или филиала (абз. 2 п. 3 ст. 55 ГК), т.е. конкретному физическому лицу.

 

Руководитель представительства или филиала на основании выданной ему доверенности

действует от имени и в интересах юридического лица, а не «от имени» филиала или представительства.

 

  1. Способы создания юридических лиц. Порядок государственной регистрации коммерческих и некоммерческих организаций в Российской Федерации.

 

Юридические лица создаются по воле их учредителей, однако государство (публичная власть) в интересах

всех участников имущественного оборота контролирует законность их создания. Отсюда — требование

обязательной государственной регистрации юридических лиц (п. 1 ст. 51 ГК).

 

В качестве учредителей юридического лица могут выступать их первоначальные участники (члены) (в хозяйственных обществах и товариществах, кооперативах, ассоциациях, общественных и религиозных организациях) либо собственник их имущества или уполномоченный им орган (при создании унитарных предприятий и учреждений), а также иные лица, вносящие в них имущественные вклады, хотя и не

принимающие затем непосредственного участия в их деятельности (учредители фондов).

 

Законодательству известно несколько способов (порядков) создания юридических лиц.

  • явочно-нормативный (или нормативно-явочный, иногда называемый также заявительным либо регистрационным) способ их создания
    1. Он исключает необходимость получения предварительного разрешения органов публичной власти на создание юридического лица. Учредители «являются» в регистрирующий орган, который не вправе отказать им в регистрации создаваемой организации при отсутствии каких-либо нарушений правовых норм с их стороны.
  • разрешительный порядок создания некоторых юридических лиц, предполагающих заниматься только предпринимательской деятельностью
    1. Он связан с необходимостью получения предварительного разрешения (согласия) от органов публичной власти на создание соответствующего юридического лица, что обычно служит общим интересам всех участников оборота.

 

В обоих случаях юридическое лицо считается созданным с момента его государственной регистрации (п. 2 ст. 51 ГК).

 

Для регистрации предоставляются документы, исчерпывающим образом перечисленные в Законе о

государственной регистрации юридических лиц:

  • подписанное заявителем заявление о государственной регистрации
  • решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа
  • учредительные документы юридического лица в двух экземплярах

 

Законодательством может быть установлена необходимость иной (специальной) регистрации в органах

государственной власти некоторых видов организаций (например, кредитных, страховых, общественных, профсоюзных, с иностранными инвестициями, политических партий, средств массовой информации и т.п.).

 

  1. Реорганизация юридических лиц.

 

Деятельность юридического лица прекращается посредством его реорганизации или ликвидации.

 

Реорганизация юридического лица осуществляется в таких формах, как:

  • слияние нескольких юридических лиц в одно;
  • присоединение одного или нескольких юридических лиц к другому;
  • разделение юридического лица на несколько самостоятельных организаций;
  • выделение из состава юридического лица (не прекращающего при этом своей деятельности) одного или нескольких новых юридических лиц;
  • преобразование юридического лица из одной организационно-правовой формы в другую (п. 1 ст. 57 ГК).

 

Во всех этих случаях, за исключением выделения, прекращается деятельность по крайней мере одного юридического лица, однако все его права и обязанности не прекращаются, а переходят к вновь созданным (а в случаях присоединения — к существующим) юридическим лицам в порядке правопреемства, причем

универсального (во всей своей совокупности).

 

Правопреемство происходит и при выделении, ибо к вновь создаваемому (выделяющемуся) юридическому лицу и в этом случае переходит часть прав и обязанностей остающегося юридического лица.

 

При реорганизации имеет место либо прекращение юридических лиц (присоединение), либо возникновение юридических лиц (выделение), либо и то, и другое (слияние,разделение, преобразование).

 

Особый случай реорганизации представляет собой преобразование, которое формально состоит в прекращении деятельности одного юридического лица и возникновении на его имущественной базе другого.

 

Обычно реорганизация юридического лица проводится им добровольно, по решению его учредителей либо

уполномоченного на то учредительными документами его органа, например общего собрания его участников.

 

Добровольная реорганизация в форме слияния, присоединения или преобразования в предусмотренных законом случаях может осуществляться с предварительного согласия государственных органов (п. 3 ст. 57 ГК). Такое согласие требуется, например, получить от антимонопольных органов, контролирующих появление хозяйствующих субъектов, которые могли бы занять доминирующее положение на товарном рынке.

 

В случаях, прямо предусмотренных законом, реорганизация в форме разделения и выделения может

осуществляться принудительно, по решению компетентного государственного органа или суда.

 

Реорганизация юридических лиц оформляется либо передаточным актом (балансом) (в случаях слияния, присоединения и преобразования), либо разделительным балансом (в случаях разделения и выделения) (ст. 58 ГК).

 

  1. Ликвидация юридического лица. Исключение недействующих юридических лиц из единого государственного реестра юридических лиц.

 

Ликвидация юридического лица представляет собой способ прекращения его деятельности при отсутствии

универсального преемства в его правах и обязанностях (п. 1 ст. 61 ГК).

 

В ходе ликвидации возможно лишь частичное (сингулярное) правопреемство: отдельные права прекращаемого юридического лица переходят к его кредиторам в ходе расчетов с ними, а после их удовлетворения – к участникам (учредителям), собственнику имущества ликвидируемого унитарного предприятия или учреждения либо к иным юридическим лицам, указанным в законе и (или) уставе ликвидируемой организации (п. 7 ст. 63 ГК), а обязанности (долги) могут возлагаться на лиц, несущих дополнительную (субсидиарную) ответственность по долгам ликвидируемого юридического лица (ср. п. 6 ст. 63 ГК).

 

Ликвидация может осуществляться добровольно, по решению учредителей либо уполномоченного на то

органа юридического лица, в частности, по истечении срока или с достижением целей, для которых оно

создавалось.

 

Решение о добровольной ликвидации в связи с банкротством юридическое лицо может принять только совместно со своими кредиторами (п. 2 ст. 65 ГК). В отношении благотворительных и иных фондов добровольная ликвидация не допускается (п. 2 ст. 119 ГК, п. 2 ст. 18 Закона о некоммерческих организациях) для предотвращения возможных злоупотреблений в использовании собранного ими имущества.

 

Возможна и принудительная ликвидация в соответствии с судебным решением (п. 2 ст. 61 ГК).

Основаниями для нее являются осуществление юридическим лицом своей деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо с неоднократным или грубым нарушением закона или иных правовых актов, а

также противоречие этой деятельности законодательным запретам (в том числе при систематическом нарушении своей специальной правоспособности некоммерческой организацией).

 

Ликвидация юридического лица представляет собой достаточно длительный процесс, основное содержание которого сводится к выявлению и удовлетворению имеющихся у кредиторов требований. При этом

юридическое лицо продолжает свою деятельность (до момента исключения его из государственного реестра).

 

Первый этап

Ликвидация начинается с назначения лицами или органом, принявшими решение о ликвидации

юридического лица, специальной ликвидационной комиссии (ликвидкома) или единоличного ликвидатора, к которым и переходят все полномочия по управлению делами юридического лица, включая выступление в суде от его имени (п. 2 и 3 ст. 62 ГК).

 

Второй этап

Главной задачей ликвидкома является выявление всех долгов юридического лица и осуществление расчетов

с его кредиторами. Поэтому на втором этапе ликвидком обязан опубликовать извещение о ликвидации

юридического лица, а также о порядке и сроке заявления требований его кредиторами (причем такой срок не

может быть менее двух месяцев с момента данной публикации) и письменно уведомить о ликвидации всех

известных ему кредиторов. Помимо этого ликвидком принимает все другие возможные меры по выявлению

кредиторов, а также по получению задолженности с должников ликвидируемого юридического лица

(дебиторской задолженности).

 

Третий этап

Если по данным промежуточного баланса у ликвидируемого юридического лица недостаточно денежных

средств для удовлетворения заявленных кредиторами требований, ликвидком продает с публичных торгов иное его имущество (с тем чтобы выручить за него максимально возможные суммы). При недостатке и этого имущества в некоторых случаях возможно обращение с иском об удовлетворении оставшейся части требований за счет имущества лиц, несущих в соответствии с законом дополнительную (субсидиарную) ответственность по долгам ликвидируемого юридического лица (например, собственника имущества казенного предприятия или учреждения (п. 6 ст. 63 ГК).

 

Со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса начинаются расчеты с кредиторами

юридического лица, составляющие четвертый этап его ликвидации. Они производятся в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК.

 

(вторая часть вопроса – ???)

 

  1. Полное товарищество и товарищество на вере как организационно-правовые формы юридических лиц.

 

Полным признается такое хозяйственное товарищество, участники которого, во-первых, осуществляют предпринимательскую деятельность от имени товарищества и, во-вторых, субсидиарно несут ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им имуществом (п. 1 ст. 69 ГК).

 

Таким образом, предпринимательская деятельность участника полного товарищества признается

деятельностью товарищества как юридического лица, а при недостатке имущества товарищества для

погашения его долгов кредиторы вправе требовать удовлетворения из личного имущества любого из

участников (или всех их вместе).

 

Ответственность полного товарищества наступает лишь при отсутствии имущества у самого товарищества (в субсидиарном порядке). При этом личную имущественную ответственность по долгам товарищества несут и те его участники, которые вступили в товарищество после его создания (в том числе по обязательствам, возникшим до их вступления в товарищество), а также выбывшие из товарищества, причем эта их личная ответственность не может быть ни устранена, ни ограничена соглашением участников (п. 2 и 3 ст. 75 ГК).

 

Ответственность полных товарищей по долгам товарищества личным имуществом в свою очередь

приводит к двум важным последствиям.

Во-первых, она делает излишним предъявление каких-либо особых требований к складочному капиталу товарищества, ибо важнейшей гарантией погашения возможных долгов становится имущество каждого из товарищей.

Во-вторых, она объясняет значение обязательного указания в фирменном наименовании полного

товарищества имен (или фирменных наименований) его участников (п. 3 ст. 69 ГК). Ориентируясь на это указание, контрагенты товарищества будут оценивать и его потенциальную платежеспособность, учитывая состоятельность отдельных товарищей.

Полное товарищество создается на основании учредительного договора, который должен быть

подписан всеми его участниками.

 

С момента государственной регистрации этого договора товарищество возникает как юридическое лицо. В учредительном договоре о создании полного товарищества наряду с общими сведениями, необходимыми для всякого учредительного документа (п. 2 ст. 52 ГК), должны содержаться положения о порядке формирования и использования складочного капитала (п. 2 ст. 70 ГК).

 

Товарищество на вере, или коммандитное, представляет собой такое объединение лиц, в котором

одни участники осуществляют предпринимательскую деятельность от имени товарищества и при этом солидарно отвечают своим личным имуществом по его долгам, т.е. являются полными товарищами (и составляют полное товарищество внутри коммандитного), в то время как другие лишь вносят вклады в имущество товарищества, не участвуя непосредственно в его предпринимательской деятельности, и несут только риск их утраты (вкладчики, коммандитисты) (п. 1 ст. 82 ГК).

 

Иначе говоря, коммандита представляет собой такое объединение лиц, в котором хотя бы один участник

отвечает по общим долгам всем имуществом, а другой (или другие) рискует только своим вкладом.

 

Наличие в коммандите полных товарищей и их решающая роль в делах такого товарищества объясняют

общее правило закона о распространении на этих товарищей статуса участников полного товарищества, а на

коммандиту в целом — правил о полном товариществе (п. 2 и 5 ст. 82 ГК).

 

В фирменном наименовании товарищества на вере указывается имя (наименование) всех, нескольких или одного полного товарища с добавлением слов «и компания, товарищество на вере» (или «коммандитное товарищество»).

 

По тем же причинам, что и в полном товариществе, единственным учредительным документом

коммандиты остается учредительный договор, подписываемый всеми полными товарищами, и только ими

(п. 1 ст. 83 ГК).

 

Вкладчики не подписывают учредительный договор и не участвуют в формировании его условий, а их отношения с товариществом оформляются договорами о внесении ими вкладов.

 

В образовании складочного капитала товарищества на вере должны принимать участие как полные

товарищи, так и вкладчики (а в учредительном договоре должно содержаться условие о совокупном размере

вкладов коммандитистов).

 

В коммандите должен быть по крайней мере один полный товарищ и один вкладчик (абз. 2 п. 1 ст. 86 ГК).

 

Вкладчики коммандиты вправе получить часть прибыли товарищества, приходящейся на их долю

(вклад), причем обычно преимущественно перед полными товарищами. Они могут также передать свою долю или ее часть как другому вкладчику, так и не участвующему в товариществе третьему лицу (п. 2 ст. 85 ГК).

 

Товарищество на вере ликвидируется по тем же основаниям, что и полное товарищество, а также при

выбытии из него всех вкладчиков.

 

  1. Общество с ограниченной ответственностью и общество с дополнительной ответственностью как организационно-правовые формы юридических лиц.

 

Обществом  с  ограниченной  ответственностью  признается  хозяйственное  общество  с разделенным  на  доли  участников  уставным  капиталом,  участники  которого  не  несут  личной (имущественной)  ответственности   по  его  долгам  (п. 1  ст. 87  ГК;  п. 1  ст. 2  Закона  об  обществах  с ограниченной ответственностью).

 

Общество с ограниченной  ответственностью  должно  иметь  особые  исполнительные (волеизъявляющие)  органы.

 

Их состав и компетенция определяется уставом общества, утверждаемым учредителями. Воля же учредителей на  создание  общества  и  условия  участия  в  нем  выражаются  в  учредительном  договоре. Таким  образом, общество с ограниченной ответственностью должно иметь два учредительных документа.

 

В обществе с ограниченной ответственностью обязательна двухзвенная структура управления (ст. 91 ГК;  ст. 32  Закона  об  обществах  с ограниченной  ответственностью).

 

Высшим (волеобразующим)  органом общества  является  общее  собрание  его  участников.  Кроме  того,  образуется  исполнительный (волеизъявляющий) орган, который может быть как коллегиальным (правление, дирекция и т.п.), так и единоличным (президент,  директор,  генеральный  директор  и  т.д.)

 

Уставом  конкретного  общества может  быть  предусмотрено  создание  в  нем  наблюдательного  совета (совета директоров) как постоянно действующего органа его участников, к компетенции которого в этом случае  может  быть  отнесено  образование  исполнительных  органов  общества,  решение  вопросов  о совершении  крупных  сделок  от имени  общества и подготовка и проведение  общего  собрания.

 

Исполнительный  орган (органы)  общества,  осуществляющий  текущее  управление  его  деятельностью, подотчетен его высшему органу (общему собранию). Наиболее важные вопросы жизни общества относятся к исключительной компетенции общего собрания и не могут быть переданы на решение исполнительного органа даже по воле самого собрания. Это:

  • определение основных направлений деятельности общества;
  • изменения учредительных  документов  общества (в  том  числе  связанные  с  изменением  размера  его  уставного капитала);
  • образование и досрочное прекращение полномочий его исполнительных органов и ревизионной комиссии;
  • утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также распределение прибылей и убытков;
  • исключение участника из общества;
  • реорганизация и ликвидация общества;
  • другие вопросы, прямо предусмотренные ст. 33 Закона об обществах с ограниченной ответственностью.

 

Общества с ограниченной ответственностью реорганизуются или ликвидируются по общим правилам о реорганизации  или  ликвидации  коммерческих  организаций  как  в  добровольном,  так  и  в  принудительном порядке (ст. 92  ГК;  ст. 51–57  Закона  об  обществах  с ограниченной  ответственностью).  Общество  с ограниченной  ответственностью  может  преобразоваться  в  акционерное  общество  либо в производственный  кооператив,  но  не  в  товарищество,  поскольку  в его  составе  могут  быть  не  только индивидуальные  предприниматели  или  коммерческие  организации.

 

Обществом  с  дополнительной  ответственностью  признается  хозяйственное  общество  с разделенным  на  доли  участников  уставным  капиталом,  участники  которого  солидарно  несут ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов (п. 1 ст. 95 ГК)

 

Такая ответственность наступает лишь при недостаточности имущества самого общества для покрытия возникших у него долгов, т.е. в субсидиарном порядке. В остальном статус этого хозяйственного общества аналогичен  статусу  общества  с  ограниченной  ответственностью,  что  влечет  применение  к  нему  и соответствующих правовых норм (п. 3 ст. 95 ГК).

 

Данная  организационно-правовая  форма  отличается  от  конструкции  общества  с ограниченной ответственностью лишь наличием дополнительной ответственности участников общества по  его  долгам  своим  личным  имуществом.

 

Однако  такая  ответственность  касается  не  всего  имущества участников (как  в  полном  товариществе),  а  лишь  его  заранее  определенной  части,  предусмотренной учредительными  документами  общества (например,  в  трех-  или  пятикратном  размере  стоимости  вклада  в уставный капитал).

 

В случае банкротства одного из участников его дополнительная ответственность распределяется между остальными участниками, как бы «прирастая» к их долям.

  1. Акционерное общество как организационно-правовая форма юридического лица.

Акционерным  признается такое  хозяйственное  общество,  уставный  капитал  которого  разделен на  определенное  количество  одинаковых  долей,  выраженных  ценными  бумагами —  акциями,  а  его участники (владельцы  акций —  акционеры)  не  отвечают  по  долгам  общества  и несут  лишь  риск убытков  в  пределах  стоимости  принадлежащих  им  акций  (п. 1  ст. 96  ГК,  п. 1  ст. 2  Закона  об акционерных обществах).

 

Уставный  капитал  акционерного  общества  оформляется  акциями.

 

Акционерное  общество  создается  по  решению  его  учредителей (учредителя),  одновременно утверждающих его устав. Устав общества является его единственным учредительным документом (п. 3 ст. 98  ГК;  п. 1  ст. 11  Закона  об  акционерных  обществах).

 

В уставе акционерного общества  наряду  с  общими  сведениями,  которые  необходимо  указывать  в  учредительных  документах всякого юридического лица, должны содержаться условия о категориях выпускаемых обществом акций, их количестве и номинальной стоимости (п. 3 ст. 98 ГК; п. 3 ст. 11 Закона об акционерных обществах).

 

При  учреждении  акционерного  общества  все  его  акции  первоначально  должны  быть  распределены среди его учредителей (п. 3 ст. 99 ГК) и, следовательно, оплачены ими по номиналу. Лишь после этого возможно  проведение  открытой  подписки  на  акции (в  открытых  обществах).

 

Наряду с общим собранием акционеров, являющимся высшим (волеобразующим) органом  общества,  и исполнительным (волеизъявляющим)  органом (или  органами),  в акционерных обществах с числом участников более 50 обязательно создается наблюдательный совет (отождествляемый российским законодательством с советом директоров) как постоянно действующий (волеобразующий) орган акционеров,  контролирующий  управляющих (директоров)  общества.  Таким  образом,  в  открытых акционерных  обществах  с  большим  количеством  участников  появляется  трехзвенная  структура управления.

 

Общее  собрание  акционеров,  подобно  общему  собранию  участников  общества  с  ограниченной ответственностью, имеет исключительную компетенцию, определенную непосредственно законом (п.1 ст. 103 ГК, п. 1 ст. 48 Закона об акционерных обществах). Она включает следующие вопросы:

  • об изменении устава общества, в том числе размера его уставного капитала;
  • о реорганизации и ликвидации общества;
  • об избрании наблюдательного совета, исполнительного органа и ревизионной комиссии (ревизора) (последние вопросы уставом  общества  разрешено  относить  к  компетенции  его  наблюдательного  совета),  а  также  о досрочном прекращении их полномочий;
  • об утверждении годовых отчетов и балансов общества и распределении прибылей и убытков;
  • о совершении некоторых крупных сделок и др.

 

Наблюдательный совет («совет директоров») общества тоже имеет исключительную компетенцию,

определяемую не только законом, но и уставом конкретного общества (п. 2 ст. 103 ГК, ст. 65 Закона об акционерных обществах). В нее обычно входят:

  • вопросы подготовки и созыва общего собрания;
  • образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
  • использование резервных и иных фондов общества;
  • утверждение внутренних документов общества;
  • дача согласия на заключение некоторых сделок;
  • рекомендации по размеру дивиденда и порядку его выплаты и др.

 

Исполнительный (волеизъявляющий) орган акционерного общества может быть либо единоличным

(директор, генеральный директор), либо коллегиальным (правление, дирекция). Однако единоличный орган

должен быть у общества во всяком случае, а коллегиальный — в случаях, предусмотренных уставом

конкретного общества.

 

Реорганизация и ликвидация акционерных обществ в целом производится по общим правилам,

предусмотренным для реорганизации и ликвидации юридических лиц, в том числе, как в добровольном, так

и в принудительном порядке. Особенности реорганизации акционерных обществ связаны с необходимостью

определения судьбы размещенных ими акций в связи с прекращением деятельности выпустившего (эмитировавшего) их юридического лица при слиянии, присоединении и разделении либо уменьшении его

имущества при выделении.

 

Не допускается реорганизация акционерных обществ путем их объединения (слияния, присоединения) с юридическими лицами других организационно-правовых форм, в том числе с обществами с ограниченной ответственностью, либо путем их разделения или выделения с образованием юридических лиц других организационно-правовых форм, поскольку дело при этом всегда должно касаться либо создания новых акционерных обществ, либо увеличения существующих обществ. Вместе с тем акционерное общество может преобразоваться в общество с ограниченной или с дополнительной ответственностью либо в производственный кооператив, а также в некоммерческое партнерство (п. 2 ст. 104 ГК; п. 1 ст. 20 Закона об акционерных обществах), но не в товарищество (по тем же причинам, что и общество с ограниченной ответственностью).

 

В российском праве акционерные общества разделяются на открытые и закрытые (ст. 97 ГК, ст. 7 Закона об акционерных обществах). Открытые акционерные общества вправе продавать свои акции, т.е. формировать уставный капитал, не только по закрытой подписке (среди заранее определенного круга лиц),

но и путем открытой (публичной) подписки, т.е. свободной продажи акций всем желающим. Акционеры

открытых обществ вправе и сами свободно отчуждать принадлежащие им акции как другим акционерам, так

и третьим лицам.

 

В отличие от них закрытые акционерные общества могут распределять свои акции только между

учредителями или иным заранее определенным кругом лиц. Следовательно, количество участников таких

обществ, как и источники формирования их уставных капиталов, изначально ограничены, а размер

последних, как правило, гораздо ниже, чем в открытых обществах. Поэтому по российскому закону

закрытое общество не может состоять более чем из 50 участников.

 

  1. Производственный кооператив (артель) как организационно-правовая форма юридического лица.

 

Статья 107 – 112 ГК РФ

 

Статья 107. Понятие производственного кооператива

  1. Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. Законом и учредительными документами производственного кооператива может быть предусмотрено участие в его деятельности юридических лиц. Производственный кооператив является коммерческой организацией.

 

Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение не являющихся предпринимателями граждан для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом (или ином) участии и объединении определенных имущественных (паевых) взносов, при их личной ограниченной субсидиарной ответственности по обязательствам этой коммерческой организации (п. 1 и 2 ст. 107 ГК; ст. 1 Закона о производственных кооперативах)

 

Кооператив создается на основании устава, являющегося его единственным учредительным

документом. В уставе кооператива помимо общих сведений, необходимых для учредительных документов любого юридического лица, должны быть также указаны условия:

  • о размере и порядке внесения паевых взносов членами кооператива;
  • о характере и порядке их трудового участия в его деятельности;
  • о размере и условиях субсидиарной ответственности его членов по долгам кооператива и некоторые другие (п. 1 и 2 ст. 108 ГК; ст. 5 Закона о производственных кооперативах).

 

Реорганизация и ликвидация производственного кооператива осуществляются в соответствии с общими правилами гражданского законодательства о реорганизации и ликвидации юридических лиц. Она осуществляется по решению общего собрания кооператива (добровольно), а в установленных законом случаях — и в принудительном порядке. Производственный кооператив может преобразоваться только в хозяйственное товарищество или общество по единогласному решению всех своих членов (п. 2 ст. 112 ГК;

п. 5 ст. 26 Закона о производственных кооперативах; п. 8 ст. 41 Закона о сельхозкооперации).

 

Структура управления кооперативом определяется его корпоративной природой (отношениями членства его участников). Высшим (волеобразующим) органом управления здесь является общее собрание (в сельскохозяйственных производственных кооперативах, имеющих более 300 членов, оно может проводиться в форме собрания уполномоченных). Общее собрание имеет исключительную компетенцию, которая установлена законом и может быть расширена уставом конкретного кооператива. К ней отнесены:

  • вопросы изменения устава кооператива;
  • вопросы образования и прекращения полномочий других его органов и ревизионной комиссии (ревизора);
  • прием и исключение членов кооператива;
  • утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов, а также распределение прибыли и убытков;
  • решения о реорганизации и ликвидации кооператива и некоторые другие (п. 3 ст. 110 ГК; п. 1 ст. 15 Закона о производственных кооперативах; п. 2 ст. 20 Закона о сельхозкооперации).

 

В крупных кооперативах (с числом членов более 50) могут создаваться наблюдательные советы как

постоянно действующие органы контроля их членов за деятельностью исполнительных органов. В этих случаях наблюдательный совет тоже получает исключительную компетенцию, определенную уставом

конкретного кооператива.

 

Исполнительными органами кооператива являются правление (коллегиальный орган) и его

председатель (единоличный орган). Коллегиальный исполнительный орган создается в кооперативе

с числом членов более 10 (а в сельхозкооперативах – с числом членов 25 и более), причем председатель

кооператива одновременно возглавляет и его правление.

 

  1. Унитарное предприятие как организационно-правовая форма юридического лица.

 

Ст. 113-115 ГК РФ

 

Статья 113. Унитарное предприятие

  1. Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия.

В форме унитарных предприятий могут быть созданы только государственные и муниципальные предприятия.

 

Унитарным предприятием признается коммерческая организация, имущество которой остается

неделимой собственностью ее учредителя (п. 1 ст. 113 ГК, п. 1 ст. 2 Закона об унитарных предприятиях).

 

Таким образом, оно не является ни корпорацией, ни собственником своего имущества, а действует на

имущественной базе чужой (публичной) собственности. На имущество учредителя предприятие получает

лишь ограниченное вещное право, что и позволяет говорить о наличии у него определенной имущественной обособленности — главного признака юридического лица.

 

Термин «унитарное» подчеркивает неделимость имущества такого юридического лица по вкладам

(долям, паям), в том числе и между его наемными работниками.

 

Унитарное предприятие несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам всем

находящимся у него на ограниченном вещном праве имуществом учредителя.

 

Унитарное предприятие, учреждаемое публичным собственником, является единственной

разновидностью коммерческих организаций, обладающей не общей, а целевой (специальной) правоспособностью.

 

Поэтому в его уставе помимо общих сведений, указываемых в учредительных документах юридического лица, должны содержаться сведения о целях, предмете и видах его деятельности. Сделки, совершенные унитарным предприятием с нарушением его правоспособности, являются недействительными (ст. 173 ГК).

 

Подавляющее большинство сделок по распоряжению «своим» имуществом государственные и

муниципальные предприятия не вправе совершать без предварительного согласия учредителя-собственника. Некоторые из них требуют еще и регистрации в финансовых органах.

 

Унитарное предприятие может быть создано (учреждено) лишь одним публичным собственником – Российской Федерацией, ее субъектом или муниципальным образованием. Создание унитарных предприятий путем соучредительства не допускается (п. 4 ст. 2 Закона об унитарных предприятиях). В фирменном наименовании унитарного предприятия должно содержаться указание на собственника его имущества (учредителя).

 

Единственным учредительным документом унитарного предприятия является его устав, утверждаемый

уполномоченным на то органом соответствующего публично-правового образования (в этой роли обычно выступают соответствующие отраслевые органы исполнительной власти).

 

Собственник имущества унитарного предприятия назначает ему руководителя (директора), который

является его единственным (единоличным) исполнительным органом, подотчетным собственнику-учредителю.

 

Учредитель наделяет унитарное предприятие уставным фондом, который не может быть менее пяти

тысяч минимальных размеров оплаты труда для государственного предприятия и одной тысячи – для муниципального предприятия.

 

При этом уставный фонд унитарного предприятия должен быть полностью сформирован учредителем в течение трех месяцев с момента государственной регистрации.

 

Контроль за деятельностью унитарного предприятия осуществляется прежде всего его учредителем. В

случаях, предусмотренных законом или иными правовыми актами, унитарное предприятие может быть

обязано публиковать отчетность о своей деятельности для всеобщего сведения, т.е. вести дела публично

(подобно открытому акционерному обществу).

 

Государственные и муниципальные предприятия реорганизуются и ликвидируются по общим правилам о реорганизации и ликвидации юридических лиц. Решение об этом принимает собственник предприятия. При этом слияние и присоединение унитарных предприятий допускается лишь в случае, когда их имущество принадлежит одному и тому же собственнику

 

Преобразование предприятий в другие организационно-правовые формы коммерческих организаций — собственников всегда связано с отчуждением их имущества из публичной собственности в частную, т.е. является одной из форм приватизации, которая должна осуществляться по правилам, предусмотренным специальным законодательством.

 

Унитарные предприятия существуют в двух разновидностях: основанные на праве хозяйственного ведения и основанные на праве оперативного управления (казенные).

 

Казенные предприятия создаются для производства ограниченно оборотоспособной продукции (например, вооружений) и продукции, предназначенной главным образом для обеспечения федеральных и иных публичных нужд, а также для использования имущества, необходимого для обеспечения безопасности Российской Федерации, реализации ее стратегических интересов и в иных аналогичных целях.

 

Для совершения казенным предприятием любых сделок по распоряжению имеющимся у него имуществом требуется обязательное согласие собственника (уполномоченного им органа государственной власти или местного самоуправления), если только речь не идет о готовой продукции такого предприятия.

 

Казенное предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с утверждаемой собственником сметой доходов и расходов (подобно госбюджетному учреждению). Это обстоятельство предопределяет

строго целевой (а не формально самостоятельный, как у обычного унитарного предприятия) характер

использования любого закрепленного за ним имущества собственника-учредителя.

 

Важным для оборота является то обстоятельство, что при недостатке у казенных предприятий «своего» имущества наступает субсидиарная ответственность их учредителей по их, тогда как для обычных унитарных предприятий такая ситуация исключается (кроме некоторых случаев банкротства). Поэтому казенное предприятие в отличие от обычного унитарного не может быть объявлено банкротом.

 

В казенном предприятии уставный фонд не формируется.

 

  1. Понятие и общая характеристика организационно-правовых форм некоммерческих организаций, предусмотренных в Гражданском кодексе РФ.

 

Некоммерческой организацией является юридическое лицо, которое не преследует извлечение

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между

участниками.

 

Для некоммерческих юридических лиц законодатель устанавливает специальную (целевую) правоспособность (п. 1 ст. 49 ГК) и разрешает использовать имеющееся у них имущество лишь для достижения целей, указанных в их учредительных документах (п. 4 ст. 213 ГК).

 

Основной целью деятельности некоммерческой организации не может служить

извлечение прибыли.

 

Несмотря на то, что всем некоммерческим организациям разрешено, хотя и с ограничениями, заниматься предпринимательством, такую деятельность они могут осуществлять лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они были созданы, и соответствует этим целям (п. 3 ст. 50 ГК). В частности, некоммерческие организации могут осуществлять приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой организации, а также приобретать и реализовывать ценные бумаги, имущественные и неимущественные права, участвовать в хозяйственных обществах или в товариществах на вере в качестве вкладчиков.

 

По общему правилу учредители (участники, члены) некоммерческой организации не вправе распределять между собой прибыль (доход), полученную от ее деятельности.

 

При ликвидации некоммерческой организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется в соответствии с ее учредительными документами на цели, в интересах которых она была создана и (или) на благотворительные цели, если иное не предусмотрено законом.

 

Гражданским кодексом предусмотрены следующие организационно-правовые формы некоммерческих организаций:

  • потребительский кооператив;
  • общественная или религиозная организация (объединение);
  • объединение юридических лиц (ассоциация или союз);
  • фонд;
  • учреждение

 

Иные федеральные законы существенно расширяют этот перечень, допуская возможность создания

некоммерческих юридических лиц также в формах:

  • некоммерческого товарищества, в том числе товарищества собственников жилья; садоводческого, огороднического или дачного товарищества;
  • некоммерческого партнерства;
  • автономной некоммерческой организации;
  • государственной корпорации;
  • товарной биржи;
  • торгово-промышленной палаты;
  • объединения работодателей.

 

Потребительским кооперативом признается основанная на началах членства организация, созданная для удовлетворения материальных и иных потребностей участников путем объединения ими имущественных взносов (п. 1 ст. 116 ГК).

 

К ним относятся жилищные, жилищно-строительные, дачные, гаражные, садоводческие, огороднические, кредитные и др. потребительские кооперативы.

 

В отличие от производственных кооперативов, потребительские кооперативы создаются не для совместной хозяйственной деятельности, основанной на личном труде их участников, а для удовлетворения материальных и иных потребностей своих членов.

 

Потребительский кооператив создается по решению его учредителей (членов), которыми могут выступать как граждане, так и юридические лица (коммерческие или некоммерческие), если иное не предусмотрено федеральным законом.

 

По общему правилу, граждане вправе быть членами кооператива по достижении 16 лет (п. 2 ст. 26 ГК).

 

Учредительным документом потребительского кооператива является устав, принятый на общем собрании учредителей (членов) кооператива. В предусмотренных законом случаях кооператив может иметь в качестве второго учредительного документа также учредительный договор.

 

Наряду с общими сведениями, которые подлежат включению в учредительные документы любого юридического лица, в уставе потребительского кооператива должны содержаться сведения о размере и порядке внесения членами кооператива паевых взносов, о порядке покрытия ими понесенных кооперативом убытков (п. 2 ст. 116 ГК).

 

Потребительский кооператив обязан иметь паевой (уставный) фонд, являющийся минимальной гарантией удовлетворения требований его кредиторов. Паевой фонд создается за счет взносов членов кооператива и к моменту его государственной регистрации должен быть оплачен полностью либо в размере, предусмотренном законодательством для определенного вида кооперативов. Минимальный размер паевого фонда также устанавливается законодательством.

 

По общему правилу, высшим (волеобразующим) органом потребительского кооператива является общее

собрание его членов.

 

Ассоциацией (союзом) признается основанное на началах членства объединение юридических лиц, созданное ими с целью координации деятельности, а также представления и защиты их интересов.

 

Ассоциации и союзы не вправе самостоятельно осуществлять предпринимательскую деятельность, но

могут создавать для этой цели хозяйственные общества или участвовать в них.

 

Учредителями объединения юридических лиц вправе быть коммерческие и некоммерческие организации, причем как порознь, так и совместно (п. 4 ст. 50 ГК), хотя практическая необходимость в координации своих действий или совместной защите общих интересов обычно возникает у юридических лиц, занимающихся сходной деятельностью.

 

Учредительными документами объединения юридических лиц служат учредительный договор и устав.

 

В договоре определяются цели создания объединения и условия членства в нем, в уставе — статус самого объединения.

 

Помимо общих сведений, обязательных для включения в устав любого юридического лица, учредительные документы объединения должны содержать условия о целях и задачах его деятельности, в том числе определяющие характер и объем его специальной правоспособности и основной предмет деятельности, который должен быть указан в его наименовании, о составе и компетенции органов управления и порядке принятия ими решений, а также о порядке распределения имущества, остающегося после ликвидации ассоциации (союза).

 

Ассоциация (союз) реорганизуется, ликвидируется и объявляется банкротом по общим правилам, установленным для юридических лиц. На основании единогласного решения всех участников объединение может быть преобразовано в фонд или в автономную некоммерческую организацию, а в случае возложения

на него учредителями обязанности по осуществлению предпринимательской деятельности оно подлежит

преобразованию в хозяйственное общество или товарищество. В связи с наличием субсидиарной

ответственности членов объединения по его долгам оно не может быть признано банкротом.

 

Общественные объединения представляют собой корпоративные (основанные на членстве) объединения граждан, созданные с целью совместного удовлетворения различных нематериальных, прежде всего духовных, потребностей.

 

К числу общественных объединений относятся разного рода творческие союзы, добровольные общества, политические партии, другие аналогичные объединения граждан по интересам и пр.

 

Общественные объединения обладают правоспособностью, имеющей строго целевой характер. Они вправе осуществлять предпринимательскую деятельность только для достижения своих уставных целей и соответствующую этим целям

 

Общественные объединения должны ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества либо обеспечивать свободный доступ к таким сведениям, т.е. обязаны к публичному ведению своих имущественных дел.

 

Общественные объединения создаются по инициативе не менее чем трех граждан, если иное не предусмотрено федеральными законами об отдельных видах общественных объединений. Так, религиозные

организации должны иметь в своем составе не менее 10 граждан. В число учредителей (членов) общественных объединений допускаются юридические лица, созданные в форме общественных объединений

 

Учредительным документом общественного объединения является его устав. Помимо данных, подлежащих включению в устав любого юридического лица, устав общественного объединения должен содержать сведения о целях его деятельности, порядке принятия и выхода членов из его состава, о структуре, порядке избрания и компетенции органов управления, источниках образования его имущества и др. сведения, предусмотренные законами об отдельных видах общественных объединений.

 

Общественные объединения реорганизуются и ликвидируются по общим правилам, установленным для юридических лиц. Законодательство предусматривает как добровольную, так и принудительную, т.е. по решению суда, ликвидацию общественных объединений.

 

Фонд относится к числу некоммерческих организаций, не являющихся корпорациями, т.е. не имеет членства. Фонды создаются для материального обеспечения социально-культурной, благотворительной,

образовательной и иных общественно полезных видов деятельности, а потому их участие в гражданском обороте имеет строго целевой характер, подчиненный основным целям деятельности конкретного фонда.

 

Фондом признается не имеющая членства организация, созданная на основе добровольных имущественных взносов учредителей в социально-культурных, благотворительных, образовательных и иных общественно полезных (некоммерческих) целях.

 

Классическими разновидностями фонда как организационно-правовой формы некоммерческой организации следует признать благотворительный фонд и общественный фонд.

 

Как и общественное объединение, фонд преследует в своей деятельности исключительно общественно

полезные цели. Поэтому он обязан законом к публичному ведению своих имущественных дел.

 

Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь в формах, разрешенных общественным объединениям. Эта деятельность должна непосредственно служить достижению целей фонда и полностью им соответствовать. На тех же условиях фондам разрешено создавать хозяйственные общества или участвовать в них. Благотворительные фонды вправе создавать хозяйственные общества только в качестве «компаний одного лица», будучи их единственными учредителями и участниками.

 

Учреждением признается не имеющая членства организация, созданная и финансируемая собственником в качестве субъекта ограниченного вещного права под его дополнительную ответственность для осуществления управленческих, социально-культурных и иных некоммерческих функций.

 

Подобно фондам, учреждения не относятся к числу корпораций, поскольку не имеют строго фиксированного участия. Это единственная разновидность некоммерческих организаций, которым

имущество принадлежит не на праве собственности, а на праве оперативного управления.

 

Они полностью или частично финансируются их учредителями-собственниками, имеют строго целевую правоспособность, в силу чего обладают весьма ограниченными возможностями самостоятельного участия в гражданских правоотношениях.

 

Правоспособность учреждений носит узко специальный характер, в рамках которого законом или учредительными документами учреждению может быть разрешено осуществление некоторых видов

приносящей доходы, т.е. предпринимательской деятельности.

 

Учреждениями являются органы государственной и муниципальной власти и управления, а также

организации образования, просвещения и науки, здравоохранения, культуры и спорта и др.

 

В зависимости от состава учредителей можно выделить публичные (государственные и муниципальные) учреждения, учредителями и собственниками имущества которых являются соответствующие публично-правовые образования: Российская Федерация, субъекты РФ либо муниципальные образования. Иные виды учреждений являются частными, поскольку создаются одним или несколькими физическими и (или) юридическими лицами.

 

Частным является также общественное учреждение, которое закон определяет как не имеющее членства общественное объединение, ставящее своей целью оказание конкретного рода услуг, отвечающих интересам участников и соответствующих уставным целям данного объединения.

 

  1. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений.

 

К числу публично-правовых образований, участвующих в гражданских правоотношениях, относятся, во-первых, государство и, во-вторых, муниципальные образования.

 

Государство не выступает в качестве единого субъекта гражданских правоотношений, а, напротив, характеризуется множественностью субъектов. К их числу относятся: Российская Федерация (федеральное государство) в целом, ее отдельные субъекты — республики, края, области, города федерального подчинения, автономная область, автономные округа (ч. 1 ст. 65 Конституции), являющиеся государственными образованиями.

 

Государство и другие публично-правовые образования в гражданско-правовых отношениях выступают на равных началах с иными их участниками — гражданами и юридическими лицами.

 

Действующее российское законодательство считает государство, государственные и муниципальные (публично-правовые) образования самостоятельными, особыми субъектами права, существующими наряду с юридическими и физическими лицами.

 

К их гражданско-правовому статусу применяются нормы, определяющие участие в имущественном обороте юридических лиц.

 

В качестве субъектов гражданского права государство и иные публично-правовые образования обладают гражданской правоспособностью и дееспособностью.

 

Гражданская правоспособность государства (и других публично-правовых образований) хотя и может быть

достаточно широкой по содержанию, но в целом носит специальный, а не общий (универсальный) характер1. Указанные субъекты могут иметь лишь те гражданские права и обязанности, которые соответствуют целям их деятельности и публичным интересам.

 

Государство и другие публично-правовые образования приобретают для себя гражданские права и создают гражданские обязанности, т.е. реализуют свою дееспособность, через свои органы (органы государственной власти или органы местного самоуправления), действующие в рамках их компетенции, установленной актами о статусе этих органов.

 

Действия органов власти, совершенные в пределах их компетенции, являются действиями самих

публично-правовых образований.

 

Имущество казны, состоящее прежде всего из средств соответствующего государственного или местного бюджета, и составляет материальную базу для самостоятельного участия публично-правовых образований в гражданских правоотношениях.

 

  1. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.

Объекты гражданских правоотношений — это различные материальные (в том числе вещественные) и нематериальные (идеальные) блага либо процесс их создания, составляющие предмет деятельности субъектов гражданского права.

 

Названные объекты нередко именуют объектами гражданских прав (как это, в частности, делает Гражданский кодекс).

 

Почти все рассматриваемые объекты могут быть охвачены также понятием объектов гражданского (имущественного) оборота. Лишь личные неимущественные блага не могут быть объектом оборота,

поскольку они неотчуждаемы от их обладателей. Однако гражданские правоотношения во всяком случае

могут возникать по поводу их защиты. Поэтому понятие объекта гражданских правоотношений (объекта гражданских прав) оказывается шире понятия объекта гражданского оборота.

 

К числу материальных благ как объектов гражданских правоотношений относятся вещи, а также результаты работ или услуг, имеющие материальную, вещественную форму.

 

Вместе с тем следует различать вещи как имеющие товарную форму предметы материального мира (объекты вещных прав) и иные материальные блага, например, работы, услуги, другие действия (поведение) обязанных лиц (объекты обязательственных прав).

 

К нематериальным благам относятся результаты творческой деятельности (произведения науки, литературы и искусства, изобретения и т.п.), которые обычно становятся объектами исключительных прав, а также личные неимущественные блага, являющиеся объектами гражданско-правовой защиты.

Нематериальные блага, за исключением личных неимущественных, также приобретают экономическую

форму товаров, что и дает им возможность становиться объектами имущественных отношений.

 

Особым объектом гражданских прав при определенных условиях может стать информация. Разумеется, речь идет об информации, имеющей главным образом коммерческое значение (секретах производства — «ноу-хау», информации о деятельности хозяйственного общества или товарищества, публичной отчетности о деятельности иных юридических лиц, сведениях, содержащихся в различных реестрах и т.п.). В имущественном обороте такая информация приобретает известную, иногда довольно значительную ценность и в ряде случаев может быть товаром, вместе с тем оставаясь объектом нематериального (невещественного) характера.

 

Таким образом, к объектам гражданских прав (правоотношений) (ср. ст. 128 ГК) относятся:

  • вещи и иное имущество, в том числе имущественные права;
  • действия (работы и услуги либо также их результаты как вещественного, так и неовеществленного характера);
  • нематериальные объекты товарного характера (результаты творческой деятельности и способы индивидуализации товаров и их производителей);
  • коммерческая информация;
  • личные неимущественные блага.

 

  1. Классификация вещей и ее гражданско-правовое значение.

Вещами в гражданском праве признаются материальные, физически осязаемые объекты, имеющие экономическую форму товара.

 

Важнейшим критерием классификации вещей в гражданском праве выступает их оборотоспособность, т.е. способность служить объектом имущественного оборота (различных сделок) и менять своих владельцев

(собственников).

 

С этой точки зрения все вещи делятся на три группы (ст. 129 ГК). Одни из них могут свободно, без специального разрешения публичной власти, переходить от одного лица к другому в результате гражданско-

правовых сделок. Такие вещи, разрешенные в обороте, составляют большинство вещей.

 

Другие вещи могут принадлежать лишь определенным участникам оборота (например, вооружение и боеприпасы к нему, радиоактивные вещества, яды и наркотические средства, используемые в медицинских целях и т.п.), либо находиться в обороте по специальному разрешению публичной власти (например, валютные ценности). Такие вещи относятся к категории вещей, ограниченных в обороте (или ограниченно оборотоспособных вещей).

 

Наконец, определенные вещи изъяты из оборота, т.е. не могут служить предметом сделок и изменять

собственника. Собственником таких вещей может являться только государство (обычно — Российская Федерация, а иногда и ее субъекты). К числу таких вещей, например, относятся некоторые земельные

участки, находящиеся в федеральной собственности (п. 4 ст. 27 Земельного кодекса), а также аналоги

наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых законом полностью исключен.

 

Важное юридическое значение имеет деление вещей на движимые и недвижимые (ст. 130 ГК).

Движимыми являются все вещи, не отнесенные законом к недвижимости. Движимые вещи обычно

не подлежат государственной регистрации, имеющей значение для гражданского оборота.

 

Недвижимость (как и движимое имущество) представляет собой юридическую, а не физическую (техническую) категорию.

 

К недвижимости закон относит прежде всего земельные участки, участки недр и все вещи, прочно связанные с землей, т.е. неотделимые от нее без несоразмерного ущерба их хозяйственному назначению

(жилые дома и другие здания и сооружения, многолетние насаждения и леса, участки недр, обособленные водные объекты и т.п.). Это — так называемые «недвижимости по природе», в основу выделения которых

положен фактический критерий: тесная связь с землей.

 

Закон распространяет режим недвижимости на некоторые объекты, «движимые» в естественно-физическом смысле, например, на воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты. Это – «недвижимости в силу закона», которые выделяются не по фактическому, а по формально-юридическому критерию: специальное указание закона, считающего целесообразным придание этим вещам такого правового режима. Поэтому данные объекты также подлежат государственной регистрации, но в особых реестрах в соответствии со специальными правилами.

 

Государственная регистрация прав на недвижимые вещи и сделок с ними составляет основную особенность их правового режима.

 

Особой разновидностью недвижимости являются комплексы взаимосвязанных недвижимых и движимых вещей, используемых по общему назначению как единое целое. К ним относятся предприятия и кондоминиумы.

 

Как объект гражданского оборота предприятие представляет собой не единую вещь и не простую совокупность вещей, а целый имущественный комплекс, включающий в свой состав наряду с недвижимостью (земельными участками, зданиями, сооружениями) и движимостью (оборудованием, инвентарем, сырьем, готовой продукцией) обязательственные права требования и пользования и долги (обязанности), а также некоторые исключительные права (на фирменное наименование, товарный знак и т.п.) (ст. 132 ГК).

 

Кондоминиумом признается комплекс недвижимого имущества, включающий земельный участок и расположенное на нем жилое здание, в котором отдельные жилые помещения находятся в частной (или также в публичной) собственности конкретных владельцев, а остальные части — в их общей долевой собственности.

 

Имеется необходимость в признании особым объектом недвижимости технологических имущественных комплексов (газопроводов с компрессорными станциями и тому подобным оборудованием, установок по переработке нефти и иного сырья и т.п.). От предприятия этот комплекс отличается тем, что в его состав входят только вещи, но не права и обязанности. При этом составляющие его вещи разнородны (недвижимость – земельный участок, здания, сооружения; движимость — оборудование и т.д.), но объединены единым хозяйственным назначением, что делает целесообразным его использование в качестве единого объекта имущественного оборота.

 

В качестве имущественных комплексов закон рассматривает также паевые инвестиционные фонды (ПИФы), находящиеся в доверительном управлении специально созданных для этого акционерных обществ

(управляющих компаний).

 

Вещи разделяются также на определенные индивидуальными признаками и определенные родовыми признаками (индивидуально определенные и родовые вещи).

 

Индивидуально определенные вещи отличаются конкретными, только им присущими характеристиками (например, дом № 22 по улице Садовой; автомобиль такой-то марки под конкретным номером и т.п.).

 

Вещи, определенные родовыми признаками, характеризуются числом, весом, мерой и т.п., т.е. рассматриваются как известное количество вещей одного и того же рода (10 тонн стали определенной марки; пять грузовых автомобилей «Газель» и т.д.).

 

Индивидуально определенные вещи признаются юридически незаменимыми.

 

Вещи, определенные родовыми признаками, юридически заменимы.

 

С юридической точки зрения вещи могут быть также делимыми и неделимыми.

 

Неделимые вещи в соответствии со ст. 133 ГК характеризуются невозможностью их раздела в натуре без изменения их первоначального назначения.

 

Неделимую вещь нельзя разделить без несоразмерного ущерба ее хозяйственному или иному целевому

назначению, тогда как в делимой вещи любая часть и после раздела может выполнять ту же функцию, что и

вещь в целом. Поэтому делимыми являются земельные участки.

 

Сложные вещи (ст.134 ГК) делимы как физически, так и юридически. Речь идет о совокупности разнородных вещей, составляющих единое целое в силу их использования по общему назначению (например, столовый сервиз, мебельный гарнитур, имущество фермерского хозяйства и т.д.). Нередко такая

совокупность вещей используется как одна, единая вещь, стоимость которой может быть даже больше, чем

простая сумма стоимости составляющих ее частей. Сложной вещью можно считать коллекцию однородных предметов или, например, библиотеку.

 

В гражданском праве вещи традиционно подразделяются также на главные вещи и принадлежности.

Принадлежность призвана служить главной вещи и связана с ней общим назначением. Поэтому она по общему правилу следует судьбе главной вещи, если только иное прямо не установлено договором (ст. 135 ГК).

 

В ряде случаев гражданско-правовое значение приобретает деление вещей на потребляемые и непотребляемые вещи. К потребляемым относятся вещи, утрачивающиеся в процессе их использования, например, сырье для производства или строительные материалы.

 

Непотребляемые вещи при использовании изнашиваются (амортизируются) постепенно, частично, в течение

определенного длительного времени (например, недвижимость, оборудование). Это дает им возможность

служить предметом аренды, доверительного управления и других сделок по временному пользованию

чужим имуществом.

 

В соответствии со ст. 136 ГК различные виды поступлений (приращений), получаемых в результате

использования имущества (основной вещи), подразделяются на плоды, продукцию и доходы.

 

Плоды — результат органического, естественного приращения вещей (урожай, приплод скота или птицы). При этом речь идет об отделимых (точнее, об отделенных) приращениях, ибо неотделенные приращения (плоды) являются составной частью вещи.

 

Продукция — техническое (в этом смысле — искусственное) приращение имущества, полученное в результате его производительного использования (например, готовая продукция какого-либо завода). В

данном случае под продукцией понимаются вещи или овеществленные результаты работ или услуг (в частности, результат ремонта или иного улучшения вещи).

 

Доходы — экономическое приращение имущества, прежде всего в виде денег (доходы от акций или по вкладу, проценты от пользования чужими денежными средствами и т.п.). Доходы могут иметь и натуральный характер (например, арендная плата в соответствии с п. 2 ст. 614 ГК может устанавливаться в виде части готовой продукции, полученной в результате использования арендованного имущества).

 

  1. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.

 

Ст. 142-149 ГК РФ

 

Гражданское законодательство относит деньги к движимым вещам (ст. 128, п. 2 ст. 130 ГК). Как правило, они рассматриваются в качестве вещей, определяемых родовыми признаками (хотя возможна и их индивидуализация), а также потребляемых.

 

Из этого видно, что речь идет о денежных знаках (купюрах) и монетах, т.е. о наличных деньгах.

 

В гражданском обороте деньги оцениваются количеством выраженных в них единиц, а не числом банкнот или монет. Рубль является единственным законным средством наличного платежа на территории РФ, и потому выражающие его платежеспособные банкноты и монеты обязательны к приему во все виды платежей по их нарицательной стоимости.

 

Деньги могут выступать и в роли особого товара — самостоятельного предмета некоторых

сделок, например, займа и кредита.

 

Безналичные деньги также широко используются в обороте и в качестве платежного средства, и в качестве

особого товара. Они сравнительно легко переводятся в наличные деньги (обладая, как говорят финансисты, «высокой степенью ликвидности») и во многих случаях с готовностью принимаются контрагентами-кредиторами в уплату долга. Тем самым они выполняют обычные функции денег.

 

Однако по своей юридической (гражданско-правовой) природе безналичные деньги являются не вещами, а правами требования (для их обозначения гражданское законодательство обычно использует термин денежные средства).

 

Ценная бумага как документ относится к категории движимых вещей (ср. п. 2 ст. 142 и п. 2 ст. 130 ГК).

При этом выраженное в ней право может касаться как движимости, так и недвижимости (например, в закладной, оформляющей права на заложенную недвижимость). Многие ценные бумаги (в частности, акции и облигации) как вещи определяются родовыми признаками, несмотря на возможность их индивидуализации (например, по номерам), но могут быть и индивидуально определенными (вексель, выигравший лотерейный билет и т.д.).

 

Для признания документа ценной бумагой он должен отвечать некоторым особым признакам (свойствам), вытекающим из требований закона2. К их числу относится, во-первых, литеральность, под которой понимается возможность требовать исполнения только того, что прямо обозначено в ценной бумаге.

Во-вторых, это — легитимация субъекта права, выраженного в ценной бумаге, т.е. его узаконение в качестве управомоченного по бумаге лица.

 

Третьим важнейшим свойством такого документа является необходимость его презентации (предъявления обязанному лицу). Только в этом случае возможна беспрепятственная реализация выраженного в документе права, ибо лишь предъявление бумаги гарантирует осуществление права управомоченного лица и лишь предъявителю подлинника этого документа обязанное лицо должно предоставить исполнение.

 

Ценная бумага, в-четвертых, характеризуется абстрактностью закрепленного в ней обязательства,

поскольку отказ от его исполнения обязанным лицом со ссылкой на отсутствие основания или его

недействительность не допускается (п. 2 ст. 147 ГК).

 

Наконец, в-пятых, ценная бумага обладает публичной достоверностью, поскольку участники правоотношения по ценной бумаге могут довериться ее формальным реквизитам, не принимая во внимание

иных обстоятельств.

 

Таким образом, ценной бумагой признается документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы (реквизитов) имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

 

Классификация ценных бумаг:

  • По способу легитимации
    1. Предъявительские
    2. Именные
    3. Ордерные (приказные)
  • По содержанию удостоверенных ценными бумагами прав
    1. денежные, выражающие право требования уплаты определенной денежной суммы
    2. товарораспорядительные, выражающие право на определенные вещи (товары)
    3. корпоративные, выражающие право на участие в делах акционерного общества (акции и их сертификаты)
  • С точки зрения личности обязанных по ценной бумаге
    1. Государственные
    2. Муниципальные
  • По экономическому значению
    1. торговые (денежные)
    2. товарораспорядительные (товарные)
    3. инвестиционные

 

  1. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.

 

Гражданские правоотношения возникают, изменяются и прекращаются на основании жизненных обстоятельств, которые именуются в теории права юридическими фактами.

 

Юридические факты — факты реальной действительности, с которыми действующие законы и иные правовые акты связывают возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, т.е. правоотношений.

 

Юридические факты разнообразны и классифицируются по различным основаниям. По признаку

зависимости от воли субъектов они подразделяются на действия и события.

 

В действиях проявляется воля субъектов — физических и юридических лиц. По признаку дозволенности законом действия бывают правомерные и неправомерные.

 

Правомерные — это действия, соответствующие требованиям законов, иных правовых актов и

принципов права. Они подразделяются на юридические акты и юридические поступки.

 

Юридические акты — правомерные действия субъектов, имеющие целью возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений.

 

Основным видом гражданско-правовых юридических актов являются сделки — волевые действия юридического или физического лица, направленные на достижение определенного правового результата.

 

Помимо сделок к гражданско-правовым юридическим актам относятся иные юридически значимые действия субъектов, не обладающие признаками сделок. Так, если арендатор более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату, то арендодатель вправе

потребовать досрочного расторжения договора только после направления арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок.

 

Особое место среди гражданско-правовых актов занимают корпоративные акты. К ним в первую

очередь относятся решения общего собрания участников хозяйственных обществ и товариществ и иных

корпоративных образований, обладающих статусом юридического лица.

 

Гражданские правоотношения могут возникать, изменяться или прекращаться на основании административных актов. К ним относятся акты государственных органов и органов местного

самоуправления, предусмотренные законом и иными правовыми актами в качестве основания

возникновения гражданских правоотношений. Такие акты являются по своей природе ненормативными

и непосредственно направлены на возникновение гражданских прав и обязанностей у конкретного субъекта

— адресата акта.

 

Особым видом юридических актов являются судебные решения, устанавливающие гражданские права и обязанности.

 

Юридические поступки — правомерные действия субъектов, с которыми закон связывает определенные

юридические последствия независимо от того, была ли у субъектов цель достижения того или иного

правового результата.

 

Например, к числу таких юридических фактов относятся находка потерянной вещи, обнаружение клада.

 

Неправомерные — это действия, нарушающие предписания законов, иных правовых актов, условия

договоров или принципы права.

 

Неправомерные действия, влекущие гражданско-правовые последствия, именуются гражданскими правонарушениями.

 

События — явления реальной действительности, которые происходят независимо от воли человека.

Например, такое событие, как землетрясение, является юридическим фактом, порождающим право лица,

застраховавшего жилой дом, на получение страхового возмещения (компенсацию ущерба) в случае, если

вследствие землетрясения произошло разрушение дома.

 

События подразделяются на абсолютные и относительные.

 

Абсолютные события — такие явления, возникновение и развитие которых не связаны с волевой деятельностью субъектов.

 

Относительные события — такие явления, которые возникают по воле субъектов, но развиваются и

проистекают независимо от их воли. Так, смерть убитого есть относительное событие, ибо само событие

(смерть) возникло в результате волевых действий убийцы, но одновременно — это событие (смерть)

явилось следствием патологических изменений в организме потерпевшего, уже не зависящих

от воли убийцы.

 

  1. Понятие, признаки и виды сделок.

 

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление,

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК).

 

Сделки — осознанные, целенаправленные, волевые действия физических и юридических лиц, совершая

которые они стремятся к достижению определенных правовых последствий.

 

Признаки сделки:

  • сделка – это всегда волевой акт, т. е. действия людей;
  • это правомерные действия;
  • сделка специально направлена на возникновение, прекращение или изменение гражданских правоотношений;
  • сделка порождает гражданские отношения, поскольку именно гражданским законом определяются те правовые последствия, которые наступают в результате совершения сделок.

Сделка — это волеизъявление субъекта, имеющее целью создание, изменение или прекращение его прав

и обязанностей по отношению к третьим лицам. Цель, преследуемая субъектами, совершающими сделку,

всегда носит правовой характер — приобретение права собственности, права пользования определенной

вещью и т.д.

 

Наличие у всех сделок общих признаков не исключает их подразделения на виды:

  • односторонние, двусторонние и многосторонние;
  • возмездные и безвозмездные;
  • реальные и консенсуальные;
  • каузальные и абстрактные;
  • фидуциарные и не фидуциарные.

 

Согласно п. 1 ст. 154 сделки могут быть дву- или многосторонними (договоры) и односторонними.

 

Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными

правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны.

 

Односторонние сделки можно разделить на правопорождающие, правоизменяющие и правопрекращающие.

 

Правопорождающие односторонние сделки — это сделки, служащие возникновению гражданских правоотношений. К их числу можно отнести: завещание, которое создает права и обязанности после открытия наследства (п.5 ст. 1118 ГК); выдачу доверенности (п. 5 ст. 185 ГК); последующее одобрение сделки (п.2 ст. 183 ГК); оферту — адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение заключить договор (п. 1 ст. 435 ГК); публичное обещание награды или денежного вознаграждения тому, кто совершит указанное в объявление правомерное действие в указанный в нем срок (п. 1 ст. 1055 ГК); объявление публичного конкурса (п. 1 ст. 1057 ГК); принятие наследства наследником (ст. 1152 ГК) и т. п.

 

Правоизменяющие односторонние сделки — это, по общему правилу, сделки, опосредующие

реализацию гражданских правоотношений, то есть сделки, связанные с осуществлением субъективных

гражданских прав и исполнением субъективных обязанностей участниками гражданских правоотношений.

К их числу можно отнести: передачу имущества во исполнение обязательства; принятие долга кредитором,

выбор должником способа исполнения альтернативного обязательства (ст. 320 ГК); исполнение

неисполненного должником обязательства кредитором своими силами за счет должника (ст. 397 ГК);

удержание вещи кредитором (ст. 359 ГК) и т. п.

 

Правопрекрашающие односторонние сделки – это сделки, влекущие прекращение правоотношений в целом или отдельных субъективных гражданских прав и обязанностей. К ним относятся: отказ участника

общей долевой собственности от права преимущественной покупки (п. 2 ст. 250 ГК); отказ от права

собственности (ст. 263 ГК); отказ от права пожизненного наследуемого владения и постоянного

бессрочного пользования земельным участком, который может быть совершен землепользователем или

землевладельцем (п. 1 ст. 45 и п. 3 ст. 53 Земельного кодекса).

 

Механизм действия односторонних сделок своеобразен. В соответствии со ст. 155 ГК РФ односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего сделку.

 

Для гражданского оборота характерны односторонние сделки, порождающие обязанности у лиц,

совершивших их и одновременно порождающие права для других лиц.

 

В силу диспозитивности метода гражданско-правого регулирования основными юридическим фактами, порождающими, изменяющими, прекращающими гражданские права и обязанности, являются акты, выражающие согласованную волю двух сторон (двусторонние сделки), либо трех или более сторон (многосторонние сделки).

 

Двусторонняя сделка порождает правовой результат только при наличии волеизъявления двух сторон, преследующих собственные правовые цели. При этом каждая из сторон может быть представлена как

одним, так и несколькими субъектами.

 

Волеизъявление сторон в двусторонней сделке должно быть встречным и совпадающим.

 

Благодаря взаимной согласованности встречных волеизъявлений сторон, двусторонняя сделка как соглашение сторон предстает в гражданском обороте в форме единого волевого акта. В абсолютном большинстве случаев эти единые волевые акты являются договорами.

Для совершения многосторонней сделки необходимо волеизъявление трех или более сторон (п. 3 ст. 154 ГК). При многосторонней сделке правовой результат возникает при совпадающем волеизъявлении более

чем двух сторон.

 

Сделки разделяются на возмездные и безвозмездные.

 

Возмездной называется сделка, в которой обязанности одной стороны совершить определенные действия соответствует встречная обязанность другой стороны по предоставлению материального или другого блага.

 

В безвозмездной сделке обязанность предоставления встречного удовлетворения другой стороной отсутствует. Поэтому возмездными могут быть только двусторонние и многосторонние сделки. Односторонние сделки всегда безвозмездны.

 

Двусторонние и многосторонние сделки (договоры) подразделяются на консенсуальные и реальные.

 

Консенсуальные сделки (от лат. consensus — соглашение) — это такие сделки, которые порождают

гражданские права и обязанности с момента достижения их сторонами соглашения.

 

Для совершения реальной сделки (от лат. res — вещь) одного соглашения между ее сторонами

недостаточно. Необходима еще передача вещи или совершение иного действия.

 

Все сделки подразделяются также на каузальные и абстрактные.

 

Из каузальной сделки видно, какую правовую цель она преследует.

 

Абстрактные сделки1 — это сделки, порождающие права и обязанности, как бы оторванные от основания сделки (от лат. abstrahere – отрывать, отделять). Пример абстрактной сделки – выдача векселя.

 

По особому характеру взаимоотношений участников сделки их можно разделить на фидуциарные и не

фидуциарные.

 

Фидуциарные сделки (от лат. fiducia — доверие) — это сделки, основаные на особых, лично-доверительных отношениях сторон. Утрата такого характера взаимоотношениями сторон дает возможность любой из них в одностороннем порядке отказаться от исполнения сделки.

 

  1. Условия действительности сделок.

 

Действительность сделки означает признание за ней качеств юридического факта, порождающего

тот правовой результат, к которому стремились субъекты сделки.

Действительность сделки определяется законодательством посредством следующей системы условий:

а) законность содержания;

б) способность физических и юридических лиц, совершающих ее, к участию в сделке;

в) соответствие воли и волеизъявления;

г) соблюдение формы сделки.

 

Законность содержания сделки означает ее соответствие требованиям законодательства.

 

При решении вопроса о законности содержания сделки следует иметь в виду, что гражданское

законодательство РФ прямо допускает аналогию права (ст. 6 ГК).

 

Поскольку сделка — волевое действие, совершать ее могут только дееспособные граждане. Лица, обладающие частичной или ограниченной дееспособностью, вправе самостоятельно совершать только те

сделки, которые разрешены законом. Юридические лица, обладающие общей правоспособностью, могут

совершать любые сделки, не запрещенные законом. Юридические лица, обладающие специальной правоспособностью, могут совершать сделки, не запрещенные законом, за исключением противоречащих установленным законом целям их деятельности. Отдельные виды сделок могут совершаться юридическими лицами при наличии специального разрешения (лицензии).

 

Действительность сделки предполагает совпадение воли и волеизъявления. Несоответствие между

действительными желаниями, намерениями лица и их выражением вовне может служить основанием

признания сделки недействительной.

 

При несоответствии между волей и волеизъявлением субъекта сделки его воля формируется свободно,

но он совершает волеизъявление, несовпадающее с этой волей. Например, субъекты под видом договора

купли-продажи совершают дарение вещи. Налицо притворная сделка. Действительная, свободно

сформированная воля субъектов такой сделки направлена на безвозмездную передачу вещи, а

волеизъявление, сформулированное ими, говорит о другом — возмездной передаче вещи.

 

  1. Форма сделок. Государственная регистрация сделок и ее значение.

 

Сделки могут совершаться устно, в письменной форме (простой или нотариальной), путем осуществления конклюдентных действий, молчания (бездействия).

 

Устная форма сделок заключается в том, что стороны выражают волю словами (при встрече, по телефону), благодаря чему воля воспринимается непосредственно. В общем виде правило о сфере применения устной формы сделок формулируется следующим образом — сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена письменная (простая либо нотариальная) форма, может быть совершена устно (п. 1 ст. 159 ГК).

 

Устно могут совершаться все сделки, исполняемые при самом их совершении.

 

В законодательстве (п. 3 ст. 159 ГК) предусмотрена возможность использования сделок, совершенных

устно, во исполнение договора, заключенного в письменной форме, если это не противоречит закону,

иным правовым актам и договору. Подобное имеет место, когда в соответствии с письменным договором

поставки на протяжении года будет производиться отпуск товаров по мере возникновения потребности

покупателя на основе его устной заявки.

 

Исполнение сделок, совершенных в устной форме, может сопровождаться выдачей документов, подтверждающих их исполнение (товарных чеков, справок о покупке товарно-материальных ценностей и т.п.)

 

Сделка, которая может быть совершена устно, может совершаться также путем осуществления лицом

конклюдентных действий (п. 2 ст. 158 ГК). Конклюдентные действия (от лат. concludere — заключать) —

поведение, посредством которого обнаруживается намерение лица вступить в сделку. Так, опуская в

автомат деньги, лицо изъявляет волю на покупку товара, содержащегося в автомате.

 

Молчание может иметь правообразующую силу, если законом или соглашением сторон ему придается

такое свойство. Только в этих случаях молчание свидетельствует о выражении воли субъекта породить или

допустить правовые последствия.

 

Письменная форма сделок бывает простой и нотариальной.

 

Простая письменная форма для сделок предписывается законодателем двумя способами. Первый

способ реализуется в ст. 161 ГК путем установления правила о том, что должны совершаться в простой

письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения:

а) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;

б) сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда.

 

Второй способ реализуется установлением прямых предписаний закона о необходимости простой письменной формы для той или иной сделки независимо от ее субъектного состава и суммы сделки.

 

Письменная форма сделки означает, что воля лиц, ее совершающих, закрепляется (объективируется) в документе1, подписанном лицом или лицами, совершающими сделку, либо должным образом уполномоченными ими лицами.

 

Нотариальная форма сделки может иметь место в случаях, предусмотренных законом либо соглашением сторон.

 

Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной (п. 1 ст. 165 ГК).

 

Когда законом устанавливается обязательная государственная регистрация сделок, гражданско-правовые последствия, основанные на таких сделках, возникают в полном объеме только после факта их государственной регистрации.

В действующем гражданском законодательстве установлены два вида правовых последствий для случаев нарушения требования закона об обязательной государственной регистрации сделок.

 

Во-первых, согласно норме п. 1 ст. 165 ГК в случаях, установленных законом, несоблюдение требования

закона о государственной регистрации сделки влечет ее ничтожность — абсолютную недействительность.

 

Во-вторых, согласно п. 3 ст. 433 ГК договор, подлежащий государственной регистрации, считается

заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. Таким образом, в случаях, определенных законом, отсутствие государственной регистрации сделки свидетельствует о том, что сделка

не заключена (не совершена), а не ничтожна.

 

Действующим законодательством предусмотрена государственная регистрация:

а) сделок с недвижимым имуществом;

б) сделок с отдельными видами движимого имущества;

в) сделок с исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности.

 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним производится в целях

признания и подтверждения государством оснований возникновения, перехода, обременения (ограничения)

или прекращения прав на недвижимое имущество.

 

Сделки с движимым имуществом подлежат государственной регистрации только в случаях, предусмотренных законом

 

Сделки с исключительными правами, возникающими по поводу результатов интеллектуальной

деятельности — изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков подлежат

государственной регистрации в силу прямого предписания закона.

 

  1. Понятие и виды недействительных сделок.

 

Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не обладает качествами юридического факта, способного породить те гражданско-правовые последствия, наступления которых желали субъекты.

 

О недействительности сделки можно говорить в тех случаях, когда нарушено одно из условий действительности сделки. То есть недействительность сделки может быть обусловлена:

а) незаконностью содержания;

б) неспособностью физических и юридических лиц, совершающих ее, к участию в сделке;

в) несоответствием воли и волеизъявления;

г) несоблюдением формы сделки.

 

Легальное определение недействительности сделки дается в норме п. 1 ст. 166 ГК, согласно которой

сделка считается недействительной по основаниям, установленным законом и иными правовыми актами, в

силу признания таковой судом (оспоримая сделка), либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

 

Ничтожность сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не порождает и не может породить желаемые для ее участников правовые последствия в силу несоответствия его закону.

 

Ничтожная сделка, являясь неправомерным действием, порождает лишь те последствия, которые

предусмотрены законом на этот случай в качестве реакции на правонарушение. Требование о применении

последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным

лицом.

 

Положение закона о том, что ничтожная сделка недействительна независимо от признания ее таковой

судом, означает лишь одно: недействительность — это объективное свойство ничтожной сделки,

поэтому она недействительна с момента ее совершения (п. 1 ст. 167 ГК).

 

Общее правило о ничтожности сделок формулируется следующим образом. Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения

 

Оспоримость сделки означает, что действия, совершенные в виде сделки, признаются судом недействительными при наличии предусмотренных законом оснований только по иску управомоченных лиц, указанных в законе.

 

Иначе говоря, если ничтожная сделка недействительна из самого факта ее совершения независимо от желания ее участников, то оспоримая сделка, не будучи оспоренной по воле ее участника или иного лица, управомоченного на это законом, действительна и порождает правовые последствия, к которым

стремились ее участники. Например, сделка, совершенная под влиянием обмана, действительна и порождает все предусмотренные ею последствия до момента признания ее недействительной судом по иску

обманутого.

 

Характерными признаками оспоримых сделок являются два обстоятельства. Во-первых, законодательно

закрепленная возможность признания их недействительными, а не изначальная недействительность. Во-

вторых, как было показано выше, возможность их оспаривания только лицами, указанными в законе.

 

Ничтожными или оспоримыми могут быть признаны отдельные условия (часть условий) сделки.

Основанием недействительности отдельных условий сделки могут быть их противоречие требованиям,

установленным законом, а также пороки содержания, вызванные пороками воли (обман, насилие и т.п.).

 

Недействительность части сделки не влечет недействительность прочих ее частей, если можно

предположить, что сделка может быть совершена и без включения недействительной ее части (ст. 180 ГК).

 

  1. Правовые последствия недействительности сделок.

 

Реституция — это главное имущественное последствие недействительности сделок.

 

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах — если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

 

Реституция по российскому гражданскому праву направлена не на аннулирование сделки (такую функцию в российском праве выполняет решение суда), а на возврат имущества, переданного по недействительной сделке.

 

В нормативной конструкции реституции, закрепленной в п. 2 ст. 167 ГК, предусмотрено два механизма

реализации прав и обязанностей сторон недействительной сделки по возврату имущества, служившего

предметом исполнения по такой сделке1. Во-первых, это механизм возврата индивидуально-определенных вещей, переданных во исполнение недействительной сделки, условно именуемый реституцией владения. Во-вторых, это механизм возврата вещей, определенных родовыми признаками, денег, ценных бумаг на предъявителя, переданных во исполнение недействительной сделки и осуществления денежной компенсации при невозможности возврата полученного в натуре, в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной

услуге. Данный механизм условно именуется компенсационной реституцией.

 

При истребовании индивидуально-определенной вещи сторона недействительной сделки не только не должна доказывать своего права на переданную вещь, но может и не иметь такого права2. При отчуждении вещей недееспособным или малолетним лицом, при совершении сделки под влиянием обмана, существенного заблуждения, вследствие стечения тяжелых обстоятельств и в других случаях совершения недействительных сделок (включая незаконные по ст. 168 ГК), вещи должны быть возвращены сторонам, произведшим отчуждение по таким сделкам независимо от права на них.

 

Индивидуально-определенная вещь, переданная по недействительной сделке, возвращается лицу, ее передавшему, только потому, что сделка оказалась недействительной.

 

У лица, получившего индивидуально-определенную вещь по недействительной сделке, не возникает никакого права на нее.

 

Когда во исполнение недействительной сделки передаются вещи, определяемые родовыми признаками,

деньги или ценные бумаги на предъявителя, происходит обезличивание указанных видов имущества, потеря

приданной им индивидуализации (переданная партия зерна смешивается с зерном приобретателя, хранящимся в зернохранилище, полученные деньги смешиваются с деньгами приобретателя и т.п.). В таком

обезличенном или по-новому индивидуализированном состоянии они становятся объектами права собственности или иного вещного права приобретателя.

 

Когда кто-либо получает во исполнение недействительной сделки предоставление в форме

использования имущества, выполненной работы или предоставленной услуги, и не оплачивает этого, он

сберегает свое имущество.

 

Требование о возврате неосновательно приобретенного или сбереженного — есть форма (способ) реализации права на реституцию, являющегося последствием недействительности сделки.

 

Обязанность возместить стоимость имущества, переданного во исполнение недействительной сделки, при невозможности вернуть его в натуре может быть реализована в двух правовых формах. Если

невозможность возврата имущества в натуре возникла вследствие отчуждения имущества третьим

лицам, то обязанность по возмещению должна быть реализована в рамках обязательства из неосновательного обогащения. Если невозможность возврата имущества в натуре возникла из-за гибели

имущества или его утраты, то обязанность по возмещению должна быть реализована в рамках

обязательства по возмещению убытков.

 

При двусторонней реституции каждая из сторон недействительной сделки обязана возвратить другой

все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге)

возместить его стоимость в деньгах.

 

Другим правовым последствием недействительности сделки является односторонняя реституция,

заключающаяся в том, что исполненное обратно получает только одна сторона сделки (добросовестная).

 

При признании недействительными сделок, заключенных под влиянием обмана, насилия, угрозы,

злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или при стечении тяжелых обстоятельств, потерпевшему возвращается другой стороной все полученное ею по сделке, а при невозможности возвратить полученное в натуре возмещается его стоимость в деньгах. Имущество,

полученное по сделке потерпевшим от другой стороны, а также причитавшееся ему в возмещение переданного другой стороне, обращается в доход Российской Федерации.

 

Как при двусторонней, так и при односторонней реституции закон предусматривает в ряде случаев и

дополнительные имущественные последствия в виде возмещения расходов, стоимости утраченного

или поврежденного имущества.

 

  1. Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей.

 

Осуществление субъективного гражданского права — это реализация управомоченным лицом возможностей (правомочий), заключенных в содержании данного права.

 

Осуществление субъективных гражданских прав происходит путем совершения субъектом определенных действий.

 

Осуществление субъективных гражданских прав совершается в результате волевых, осознанных действий субъектов, преследующих различные социально-экономические и юридические цели.

 

Осуществление субъективного права есть предметная деятельность управомоченного субъекта, в результате которой он на основе имеющихся у него юридических возможностей удовлетворяет свои материальные и духовные потребности.

 

Формой исполнения обязанности пассивного типа (обязанность, вытекающая из запрета) является ее

соблюдение субъектом путем воздержания от запрещенных действий. Обязанность активного типа

(обязанность совершить действия в интересах управомоченного лица) исполняется в форме совершения

обязанным субъектом действия в соответствии с требованием, составляющим содержание обязанности.

 

Субъективные гражданские права могут осуществляться любыми дозволенными законодательством

способами. При этом в науке гражданского права общепринято разграничение фактических и юридических способов.

 

Под фактическими способами осуществления субъективного права понимается действие или система

действий, совершая которые управомоченное лицо не преследует юридических целей.

 

Под юридическими способами осуществления субъективного гражданского права понимаются действия, обладающие признаками сделок, а также иных юридически значимых действий, не являющихся сделками.

 

Субъективные права и обязанности могут быть осуществлены и исполнены как лично управомоченными или обязанными лицами, так и их представителями.

 

Формой исполнения обязанностей пассивного типа является соблюдение запретов лицами, которым

они адресованы.

 

Соблюдение запретов может породить у субъектов право требования какого-либо имущественного удовлетворения или иного предоставления лишь в случаях, предусмотренных законом или

соглашением с лицом, в пользу которого установлен запрет.

 

Способом исполнения обязанностей активного типа являются действия обязанного лица. Исполнение

гражданско-правовых обязанностей активного типа является юридическим фактом, либо порождающим у

обязанного лица право получения встречного удовлетворения, либо прекращающим правоотношение в целом.

 

В относительных гражданских правоотношениях, по общему правилу, стороны взаимно обязаны друг

перед другом. В таких случаях говорят о встречном способе исполнения.

 

Обязанности активного типа могут быть исполнены либо в добровольной, либо в принудительной форме.

 

Своеобразны способ и формы исполнения обязанностей активного типа при множественности лиц,

являющихся ее носителями. Множественность обязанных лиц может быть долевой, солидарной или

субсидиарной (дополнительной). Соответственно обязанности активного типа могут быть долевыми,

солидарными, а также субсидиарными.

 

При долевой множественности субъектов активной обязанности каждое обязанное лицо исполняет

обязанность в равной доле с другими, если из закона или договора не вытекает иное.

 

При солидарной множественности субъектов активной обязанности управомоченный субъект вправе

требовать ее исполнения как от всех солидарно обязанных субъектов, так и от любого из них в отдельности,

причем как полностью, так и в части долга.

 

При субсидиарной множественности обязанных лиц исполнение обязанности производит основной

должник, а при его отказе или невозможности исполнения из-за недостатка имущества обязанность должен

исполнить дополнительный, субсидиарный должник

  1. Принципы осуществления гражданских прав.

Под принципами осуществления прав и исполнения обязанностей понимаются закрепленные в нормах гражданского права руководящие положения, определяющие наиболее общие требования к субъектам в процессе осуществления ими гражданских прав и исполнения обязанностей.

 

Принцип законности

Законность осуществления прав и исполнения обязанностей предполагает его подчиненность правилам деловой (профессиональной) этики и нравственным принципам общества <*>. Оценка деятельности субъектов через характеристики деловой (профессиональной) этики и нравственных устоев, помимо характеристики деловых и моральных качеств субъектов, может в случаях, указанных в законе, иметь правовое значение.

 

Противоречие юридических действий, совершенных в виде сделки, основам нравственности является основанием для признания такой сделки юридически ничтожной (недействительной) (ст. 169 ГК).

 

Принцип разумности и добросовестности

Оценка законности действий по осуществлению гражданских прав и исполнению обязанностей через призму нравственности не исключает самостоятельности принципа презумпции разумности и добросовестности субъектов при осуществлении ими субъективных прав и исполнении обязанностей. Данный принцип формулируется через указание на то, что в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права субъектами разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность субъектов предполагается (ст. 10 ГК). Без опровержения данной презумпции в установленном законом порядке нельзя требовать возложения на субъектов каких-либо неблагоприятных правовых последствий:

– возмещения убытков;

– взыскания неустойки;

– истребования имущества как недобросовестно приобретенного и т.п.

 

Принцип солидарности интересов и делового сотрудничества

Принцип законности, добросовестности и разумного осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей тесно взаимосвязаны с принципом солидарности интересов и делового сотрудничества субъектов гражданских прав и обязанностей. В соответствии с ним,

во-первых, осуществление гражданских прав управомоченным субъектом не должно нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц (п. 3 ст. 209 ГК);

во-вторых, субъекты, осуществляя гражданские права и исполняя обязанности, должны всячески содействовать друг другу с целью достижения интересующего их результата;

в-третьих, если в результате виновных действий обязанных лиц у управомоченных субъектов могут возникнуть убытки, то управомоченные субъекты должны предпринимать меры, предотвращающие возможность возникновения убытков или уменьшающие их.

  1. Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом.

 

Пределы осуществления субъективных гражданских прав — это очерченные законом границы

деятельности управомоченных лиц по реализации возможностей, составляющих содержание данных

прав.

 

Осуществление субъективных прав имеет временные границы. Законодательством устанавливаются

сроки, в течение которых может быть осуществлено или защищено то или иное право.

 

Пределы осуществления субъективных гражданских прав могут устанавливаться правилами о

недопустимости тех или иных способов осуществления.

 

Пределы осуществления субъективных гражданских прав могут вытекать из запретов, устанавливающих

недопустимость нарушения определенной формы и процедуры осуществления субъективных гражданских прав.

 

Пределы осуществления гражданских прав ясно видны в запретах использования права для достижения социально вредных целей.

 

Главным правовым средством установления пределов осуществления субъективных гражданских прав являются законодательные запреты на общественно вредные способы, формы, средства и цели осуществления этих прав.

 

Злоупотребление правом есть особое гражданское правонарушение, совершаемое управомоченным лицом при осуществлении принадлежащего ему субъективного права и заключающееся в использовании им конкретной формы его осуществления, противоречащей социальному назначению права и направленное на причинение вреда другому лицу.

 

Злоупотребление правом – это такая форма осуществления субъективного гражданского права, которая

противоречит цели, ради которой оно предоставляется субъектам. Поэтому всякое злоупотребление правом

– это осуществление субъективного права в противоречии с его социальным назначением.

 

По субъективной стороне случаи злоупотребления правом разделяются на два вида:

а) злоупотребление правом, совершенное в форме действия, осуществленного исключительно с намерением причинить вред другому лицу (шикана);

б) злоупотребление правом, совершенное без намерения причинить вред, но объективно причиняющее вред другому лицу.

 

Злоупотребление правом в форме шиканы — это правонарушение, совершенное субъектом с прямым умыслом причинить вред другому лицу.

 

Особенность злоупотребления правом, совершенным без намерения причинить вред, но объективно

причинившим вред другому лицу, отличается от шиканы тем, что оно совершается лицом не по прямому умыслу. Субъективная сторона подобных злоупотреблений правом может выражаться в форме косвенного умысла или неосторожности.

 

При совершении правонарушения в форме злоупотребления правом применяется относительно

определенная санкция в виде отказа в защите гражданских прав (п. 2 ст. 10 ГК), которая имеет

  • конкретные формы проявления:
  • отказ в конкретном способе защиты;
  • лишение правомочий на результат, достигнутый за счет злоупотребления правом в процессе осуществления права;
  • лишение субъективного права в целом;
  • возложение обязанностей по возмещению убытков;
  • признание сделки недействительной и т.д.

 

  1. Представительство в гражданском праве.

 

При представительстве сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона, акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет или прекращает гражданские права и обязанности представляемого.

 

Субъектами представительства являются три лица: представляемый, представитель, третье лицо.

 

Представляемый — гражданин либо юридическое лицо, от имени и в интересах которого представитель совершает юридически значимые действия — сделки. Представляемым может быть любой гражданин с момента рождения или юридическое лицо — с момента возникновения в установленном порядке.

 

Представитель — гражданин либо юридическое лицо, наделенные полномочием совершать юридически значимые действия в интересах и от имени представляемого. Гражданин в качестве представителя должен обладать полной дееспособностью, т.е. быть совершеннолетним, не ограниченным в дееспособности.

 

Третье лицо — гражданин либо юридическое лицо, с которым вследствие действий представителя устанавливаются, изменяются или прекращаются субъективные права и обязанности представляемого.

Третьими лицами могут быть все лица, обладающие гражданской правосубъектностью.

 

Основаниями возникновения правоотношения между представляемым и представителем, т.е.

юридическими фактами, порождающими правомочие представителя, являются следующие обстоятельства:

  • волеизъявление представляемого о предоставлении полномочия представителю, выраженное в договоре или доверенности;
  • акт уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, предписывающий субъекту действовать в качестве представителя других лиц;
  • факт, с наличием которого закон связывает возникновение полномочия одного лица быть представителем другого.

 

Договорами, порождающими отношения представительства, являются договоры поручения (гл. 49 ГК РФ) и агентирования (гл. 52 ГК).

 

Односторонней сделкой, порождающей полномочия представителя, является выдача ему представляемым доверенности.

 

Представительство, возникающее на основании договорного соглашения между представляемым и представителем, наряду с представительством, возникающим на основе выдачи представителем доверенности представляемому, принято называть добровольным представительством.

 

Разновидностью добровольного представительства является коммерческое представительство. Оно

осуществляется на основании договора, заключенного в письменной форме и содержащего указания на полномочия представителя, а при отсутствии таких указаний — также и доверенности (ст. 184 ГК).

 

Представительство, возникающее на основе актов уполномоченных государственных органов и органов

местного самоуправления, предписывающих субъектам действовать в качестве представителя, называется обязательным, так как оно устанавливается независимо от воли представляемого.

 

  1. Доверенность.

 

Ст. 185-189 ГК РФ

 

Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для

представительства перед третьими лицами (ст. 185 ГК).

 

Доверенность — документ, фиксирующий полномочия представителя на совершение сделки.

 

Она адресуется третьим лицам и служит для удостоверения полномочий представителя перед ними.

 

По общему правилу, доверенность может выдаваться только дееспособными гражданами. Граждане в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно выдавать доверенности в пределах тех прав, которые могут

осуществлять сами (ст. 26, 28 ГК). Для совершения иных сделок лица в возрасте от 14 до 18 лет могут

выдать доверенность только с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителей.

 

В качестве доверителя могут выступать одно или несколько лиц одновременно. Множественность лиц,

одновременно выступающих в качестве доверителей, имеет место, например, при выдаче доверенности

участниками общей долевой собственности третьему лицу для совершения сделки по отчуждению всего

имущества, находящегося в общей долевой собственности.

 

Доверенность может быть выдана на имя одного лица или нескольких лиц. Выдача доверенности —

односторонняя сделка. Поэтому ее совершение не требует согласия представителя. Но принятие

доверенности или отказ от ее принятия — это право представителя. Лицо, выдавшее доверенность, вправе

в любое время ее отменить. В свою очередь представитель может отказаться в любое время от доверенности

(п. 2 ст. 118 ГК).

 

По содержанию и объему полномочий, которыми наделяется представитель, различаются три вида

доверенности:

  • генеральные (общие) доверенности выдаются представителю для совершения разнообразных сделок в течение определенного периода времени.
  • специальные доверенности выдаются на совершение ряда однородных сделок.
  • разовые доверенности выдаются для совершения строго определенной сделки.

 

Доверенность — документ, который, следовательно, может существовать только в письменной форме.

 

Для совершения сделок, требующих нотариальной формы, доверенность должна быть нотариально удостоверена.

 

  1. Понятие и формы защиты гражданских прав. Самозащита гражданских права. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав.

 

Субъективное право на защиту — это юридически закрепленная возможность управомоченного лица использовать меры правоохранительного характера с целью восстановления нарушенного права и пресечения действий, нарушающих право.

 

Примерный перечень способов защиты гражданских прав указан в ст. 12 ГК. Она предписывает, что

защита гражданских прав осуществляется путем:

  • признания права;
  • восстановления положения, существовавшего до нарушения права и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
  • признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки;
  • признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;
  • самозащиты права;
  • присуждения к исполнению обязанности в натуре;
  • возмещения убытков;
  • взыскания неустойки;
  • компенсации морального вреда;
  • прекращения или изменения правоотношения;
  • неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону;
  • иными способами, предусмотренными законом.

 

Каждый способ защиты гражданского права может применяться в определенном процессуальном или процедурном порядке. Этот порядок именуется формой защиты гражданского права.

 

В науке гражданского права различают юрисдикционную и неюрисдикционную форму защиты прав.

 

Юрисдикционная форма защиты — это защита гражданских прав государственными или уполномоченными государством органами, обладающими правоприменительными полномочиями.

Юрисдикционная форма защиты в соответствии с действующим законодательством допускает возможность

защиты гражданских прав в судебном или административном порядке.

 

Неюрисдикционная форма защиты гражданского права — это защита гражданского права

самостоятельными действиями управомоченного лица без обращения к государственным и иным

уполномоченным государством органам. Такая форма защиты имеет место при самозащите

гражданских прав и при применении управомоченным лицом мер оперативного воздействия к правонарушителю.

 

Под самозащитой гражданских прав понимается совершение управомоченным лицом действий

фактического порядка, соответствующих закону, и направленных на охрану материальных и нематериальных благ.

 

При самозащите гражданских прав речь в первую очередь идет о фактических действиях, выражающихся в воздействии лица на свое собственное или находящееся в его титульном (законном) владении имущество.

 

Другую группу фактических действий по самозащите гражданских прав составляют действия, непосредственно воздействующие на личность правонарушителя или его имущество.

 

Необходимой обороной признаются такие действия по самозащите гражданских прав, которые хотя и причиняют вред их нарушителю, но не влекут обязанности обороняющегося по его возмещению, поскольку они признаются действиями правомерными (допустимыми).

 

Одним из способов самозащиты гражданских прав являются действия управомоченного лица в условиях

крайней необходимости. Под действиями, совершенными в состоянии крайней необходимости, понимаются

действия лица, причиняющие кому-либо вред, но совершаемые для устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами (ст. 1067 ГК).

 

Под мерами оперативного воздействия понимаются такие юридические средства правоохранительного характера, которые применяются к нарушителю гражданских прав и обязанностей непосредственно управомоченным лицом как стороной в гражданском относительном правоотношении, без обращения за защитой права к компетентным государственным органам.

 

Меры оперативного воздействия, как и меры самозащиты, реализуются односторонними действиями самих

управомоченных лиц. Однако они существенно различаются.

 

Во-первых, меры самозащиты направлены на защиту определенной группы абсолютных имущественных прав и на защиту таких нематериальных благ, как жизнь, здоровье, личная неприкосновенность и свобода передвижения.

 

Во-вторых, фактические действия по самозащите гражданских прав не преследуют юридических целей, то есть не являются сделками. В отличие от них действия по применению мер оперативного воздействия всегда являются односторонними сделками.

 

Основные особенности мер оперативного воздействия следующие.

 

Во-первых, названные меры являются мерами правоохранительными.

 

Во-вторых, особенность мер оперативного воздействия состоит в том, что их применение носит односторонний характер. Они применяются к правонарушителю непосредственно самим управомоченным

субъектом без обращения к государственным юрисдикционным органам.

 

В-третьих, односторонний характер мер оперативного воздействия определяет и особый характер гарантий их правильного применения. Это предполагает в первую очередь точное описание в законе или в договоре содержания каждой меры оперативного воздействия и условий их применения.

В-четвертых, главная функция рассматриваемых мер состоит в обеспечении, стимулировании надлежащего исполнения обязанностей участниками гражданского оборота.

 

В-пятых, применение мер оперативного воздействия не может вызвать возникновение на стороне правонарушителя юридически обязательных обременительных имущественных последствий.

 

Меры оперативного воздействия многочисленны и разнообразны. Они могут быть подразделены на следующие виды.

 

Первый вид — это меры оперативного воздействия, связанные с исполнением обязательств за счет должника.

 

Второй вид — это меры оперативного воздействия, связанные с обеспечением встречного удовлетворения.

 

Третий вид — это меры оперативного воздействия, связанные с отказом от совершения определенных действий в интересах неисправного контрагента (меры отказного характера). К ним относятся:

а) отказ от договора;

б) отказ от принятия ненадлежащего исполнения;

в) отказ во встречном удовлетворении.

 

  1. Понятие и виды государственно-принудительных мер правоохранительного характера.

 

К мерам правоохранительного характера, применяемым к нарушителям гражданских прав компетентными государственными органами, относятся те способы защиты гражданских прав, которые реализуются в юрисдикционной форме — в судебном или административном порядке. Эти меры можно разделить на две группы:

а) государственно-принудительные публичные меры защиты гражданских прав;

б) собственно гражданско-правовые государственно-принудительные меры защиты гражданских прав, не обладающие признаками гражданско-правовой ответственности.

 

К данной группе мер можно отнести следующие способы защиты гражданских прав:

а) признание недействующим нормативного акта государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица (ст. 13 ГК);

б) признание недействительным ненормативного акта, решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего, нарушающих права и свободы лица;

в) выдача предписаний внесудебными административными органами, обладающими правоприменительными (юрисдикционными) полномочиями.

 

Порядок признания недействующими нормативных актов государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц определен действующим законодательством.

 

Федеральные законы, нормативные акты Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы,

Правительства РФ могут быть признаны не соответствующими Конституции РФ только Конституционным Судом Российской Федерации.

 

Нормативные акты иных государственных органов, органов местного самоуправления и должностных

лиц при их несоответствии федеральным законам признаются недействующими судами общей

юрисдикции и арбитражными судами

 

Согласно ст. 13 ГК ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, не соответствующий закону или иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, может быть признан судом недействительным.

 

Гражданско-правовые государственно-принудительные меры защиты гражданских прав, не обладающие признаками гражданско-правовой ответственности.

 

К таким мерам защиты можно отнести:

  • _ признание права;
  • _ негаторный и виндикационный иски;
  • _ признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее недействительности;
  • _ восстановление положения, существовавшего до нарушения права;
  • _ применение последствий ничтожной сделки;
  • _ присуждение к исполнению обязанности в натуре;
  • _ прекращение или изменение правоотношения;
  • _ истребование неосновательного обогащения;
  • _ иски об освобождении имущества от ареста (исключение из описи);
  • _ истребование имущества собственником, явившимся после объявления его умершим;
  • _ отказ в защите права при совершении злоупотребления правом;
  • _ иные меры, предусмотренные законом.

 

  1. Понятие, особенности и функции гражданско-правовой ответственности.

 

Гражданское право главным образом регулирует имущественные отношения, то и гражданско-правовая ответственность имеет имущественное содержание, а ее меры (гражданско-правовые санкции) носят имущественный характер.

 

Ответственность в гражданском праве является ответственностью одного контрагента перед другим,

ответственностью нарушителя перед потерпевшим. Поэтому имущественные санкции, возлагаемые на правонарушителя, здесь взыскиваются в пользу потерпевшей стороны.

 

Регулируемые гражданским правом товарно-денежные отношения носят эквивалентно-возмездный характер. В связи с этим и гражданско-правовая ответственность направлена на эквивалентное возмещение

потерпевшему причиненного вреда или убытков, а ее применение имеет целью восстановление

имущественной сферы потерпевшего от правонарушения, но не его неосновательное обогащение. Отсюда

компенсационная природа гражданско-правовой ответственности, размер которой должен в принципе

соответствовать размеру понесенных потерпевшим убытков, но не превышать его.

 

Стимулирующая направленность гражданско-правового регулирования, которое, по общему правилу регламентируя нормальные экономические отношения, призвано прежде всего побуждать участников имущественного оборота к добросовестному выполнению своих обязанностей.

 

Гражданское право предусматривает случаи имущественного возмещения морального вреда за причиненные гражданам определенными правонарушениями физические и нравственные страдания (ст. 151, 1099—1101 ГК), которое тоже является мерой гражданско-правовой ответственности.

 

Гражданско-правовая ответственность одна из форм государственного принуждения, состоящая во взыскании судом с правонарушителя в пользу потерпевшего имущественных санкций, перелагающих на правонарушителя невыгодные имущественные последствия его поведения и направленных на восстановление нарушенной имущественной сферы потерпевшего.

 

Мерами гражданско-правовой ответственности являются гражданско-правовые санкции предусмотренные законом имущественные меры государственно-принудительного характера, применяемые судом к правонарушителю с целью компенсации имущественных потерь потерпевшего и возлагающие на правонарушителя неблагоприятные имущественные последствия правонарушения.

 

Основной, главной функцией гражданско-правовой ответственности является ее компенсаторно-восстановительная функция. Она отражает соразмерность применяемых мер ответственности и вызванных правонарушителем убытков, а также направленность взыскания на компенсацию имущественных потерь потерпевшего от правонарушителя. Наряду с этим гражданско-правовая ответственность выполняет также стимулирующую (организационную) функцию, поскольку побуждает участников гражданских правоотношений к надлежащему поведению. Способствуя предотвращению возможных в будущем правонарушений, гражданская ответственность выполняет и предупредительно-воспитательную (превентивную) функцию (см., например, п. 2 ст. 1065 ГК). Разумеется, она, как и всякая юридическая ответственность, осуществляет штрафную (наказательную) функцию в отношении правонарушителей.

 

  1. Виды гражданско-правовой ответственности.

 

В зависимости от особенностей гражданских правоотношений различаются и виды имущественной

ответственности за гражданские правонарушения. Так, по основаниям возникновения (наступления) можно

выделить ответственность за причинение имущественного вреда (совершение имущественного правонарушения) и ответственность за причинение морального вреда (вреда, причиненного личности человека).

 

Ответственность за имущественные правонарушения в гражданском праве подразделяется на договорную и внедоговорную. Основанием наступления договорной ответственности служит нарушение договора, т.е. соглашения самих сторон (контрагентов).

 

Внедоговорная ответственность возникает при причинении личности или имуществу потерпевшего

вреда, не связанного с неисполнением или ненадлежащим исполнением нарушителем обязанностей, лежащих на нем в силу договора с потерпевшей стороной. Но закон требует его применения и в тех случаях,

когда неисполнением договорных обязанностей причинен вред жизни или здоровью гражданина.

 

Как договорная, так и внедоговорная ответственность в зависимости от числа обязанных лиц может

быть долевой, солидарной или субсидиарной. Долевая ответственность означает, что каждый из ответчиков несет ответственность в точно определенной доле, установленной законом или договором.

 

Солидарная ответственность более строгая, чем долевая. Здесь потерпевший-истец вправе предъявить

требование как ко всем ответчикам совместно, так и к любому из них, причем как в полном объеме

нанесенного ему ущерба, так и в любой его части; не получив полного удовлетворения от одного из солидарных ответчиков, он вправе по тем же правилам требовать недополученное с остальных, которые

остаются перед ним ответственными до полного удовлетворения его требований (ст. 323 ГК).

 

Субсидиарная ответственность является дополнительной по отношению к ответственности, которую

несет перед потерпевшим основной правонарушитель (п.1 ст.399 ГК). Она признана дополнить его

ответственность, усиливая защиту интересов потерпевшего. При этом лицо, несущее такую дополнительную ответственность, совсем не обязательно является сопричинителем имущественного вреда, нанесенного

потерпевшему, а во многих случаях вообще не совершает каких-либо правонарушений

 

С точки зрения условий наступления субсидиарной ответственности она, в свою очередь, может быть

разделена на несколько видов. В договорных отношениях она обычно наступает при отказе основного

ответчика от удовлетворения предъявленных к нему требований (независимо от наличия или отсутствия у него необходимого для удовлетворения кредиторов имущества).

 

При банкротстве юридических лиц, а также при причинении вреда несовершеннолетними гражданами (в возрасте от 14 до 18 лет), т.е. во внедоговорных отношениях, субсидиарная ответственность учредителей

(участников) юридических лиц, основных («материнских») компаний и родителей (усыновителей) либо

попечителей несовершеннолетних наступает лишь при недостатке у банкротов или причинителей вреда какого-либо имущества, способного удовлетворить интересы кредиторов (п. 3 ст. 56, п. 1 ст. 75, абз. 3 п. 2 ст. 105, п. 2 ст. 1074 ГК), и, следовательно, предполагает предварительное обращение взыскания на такое

имущество.

 

Ответственность в порядке регресса, или регрессная ответственность, наступает в случаях, когда

гражданский закон допускает ответственность одного лица за действия другого.

 

  1. Условия гражданско-правовой ответственности.

 

К числу общих условий гражданско-правовой ответственности относятся:

  • противоправный характер поведения (действий или бездействия) лица, на которое предполагается возложить ответственность (либо наступление иных, специально предусмотренных законом или договором обстоятельств);
  • наличие у потерпевшего лица вреда или убытков;
  • причинная связь между противоправным поведением нарушителя и наступившими вредоносными последствиями;
  • вина правонарушителя.

 

Совокупность перечисленных условий, по общему правилу необходимых для возложения гражданско-правовой ответственности на конкретное лицо, называется составом гражданского правонарушения.

 

Противоправность поведения привлекаемого к гражданско-правовой ответственности лица — обязательное условие для ее применения.

 

Противоправным поведением в конкретных ситуациях может являться как действие, так и бездействие лица (при неисполнении прямо предусмотренной законом или договором обязанности совершить определенные действия).

 

Противоправным в строгом смысле слова признается поведение, нарушающее предписания правовых норм. Но не всякое отступление от норм гражданского права противоправно. Оно становится таковым лишь при нарушении прямых запретов или императивных правил закона.

 

Противоправным считается нарушение не противоречащих законодательным запретам договорных условий.

 

В тех случаях, когда результатом противоправного поведения становится причинение потерпевшему лицу имущественного вреда, или убытков, наличие их — необходимое условие возложения имущественной ответственности на причинителя.

 

Под вредом в гражданском праве понимается всякое умаление личного или имущественного блага.

 

Материальный вред представляет собой имущественные потери — уменьшение стоимости поврежденной вещи, уменьшение или утрата дохода, необходимость новых расходов и т.п. Он может быть возмещен в натуре (например, путем ремонта поврежденной вещи или предоставлением взамен вещи того же рода и качества) либо компенсирован в деньгах.

 

Возмещение убытков — установленная законом мера гражданско-правовой ответственности, применяемая как в договорных, так и во внедоговорных отношениях. Под убытками в гражданском праве понимается денежная оценка имущественных потерь (вреда). Они складываются:

  • во-первых, из расходов, которые потерпевшее лицо либо произвело, либо должно будет произвести для устранения последствий правонарушения;
  • во-вторых, в состав убытков включается стоимость утраченного или поврежденного имущества потерпевшего;
  • в-третьих, сюда входят неполученные потерпевшей стороной доходы, которые она могла бы получить при отсутствии правонарушения (п. 2 ст. 15 ГК).

 

Расходы потерпевшего и повреждение его имущества охватываются понятием реального ущерба, т.е.

наличных убытков.

 

Не полученные потерпевшим доходы составляют его упущенную выгоду.

 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение договорных обязанностей иногда может наступать

и независимо от наличия вреда (или убытков). Так, просрочка в передаче товара по договору может

повлечь применение предусмотренного им штрафа независимо от того, появились ли в результате убытки у

приобретателя товара или нет.

 

Моральный вред представляет собой физические или нравственные страдания гражданина, вызванные

нарушением его личных неимущественных прав или умалением иных его личных (нематериальных) благ —

посягательствами на его честь и достоинство, неприкосновенность личности, здоровье и т.д.

 

Для возложения ответственности в форме взыскания убытков или возмещения вреда во всех без исключения случаях необходимо наличие причинной связи между действиями правонарушителя и возникшим вредом (убытками).

 

Вина является субъективным условием юридической ответственности, выражающим отношение

правонарушителя к собственному неправомерному поведению и его последствиям. Обычно она рассматривается как субъективное психическое отношение лица к своему противоправному поведению и его последствиям, связанное с предвидением неблагоприятных результатов своего поведения и осознанием

возможности их предотвращения.

 

Для наступления ответственности в подавляющем большинстве случаев достаточно наличия любой формы вины правонарушителя.

 

В целом ряде случаев вина вообще не становится необходимым условием имущественной ответственности, которая может применяться и при отсутствии вины участника гражданских правоотношений, в том числе за вину иных (третьих) лиц.

 

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК виной в гражданском праве следует признавать непринятие правонарушителем всех возможных мер по предотвращению неблагоприятных последствий своего поведения, необходимых при той степени заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него по характеру лежащих на нем обязанностей и конкретным условиям оборота.

Таким образом, вина в гражданском праве рассматривается не как субъективное, психическое отношение лица к своему поведению, а как непринятие им объективно возможных мер по устранению или недопущению отрицательных результатов своих действий, диктуемых обстоятельствами конкретной ситуации.

 

  1. Меры гражданско-правовой ответственности.

 

Меры = Формы

 

Под формой ответственности понимается функционально определенный способ воздействия на правонарушителя.

 

В гражданском законодательстве используются пресекательно-ограничивающая, штрафная и компенсационная формы ответственности. Каждая форма предполагает набор конкретных мер воздействия.

 

К пресекательной форме ответственности относятся такие меры, как лишение права (в том числе конфискация – ст. 243 ГК РФ), отказ в защите права (п. 2 ст. 10 ГК РФ), отказ в признании права (п. 2 ст. 222 ГК РФ).

 

Штрафную форму воздействия обеспечивают неустойки всех видов (зачетная, альтернативная, исключительная, штрафная ст. 330 ГК РФ), компенсация морального вреда (ст. 151 ГК РФ).

 

Компенсационная форма ответственности представлена универсальной мерой: возмещением убытков (ст. 393 ГК РФ), а также возмещением внедоговорного вреда.

 

  1. Размер гражданско-правовой ответственности.

 

Гражданско-правовая ответственность основана на принципе полноты возмещения причиненного вреда или убытков.

 

Это означает, что лицо, причинившее вред или убытки, по общему правилу должно возместить их в полном объеме, включая как реальный ущерб, так и неполученные доходы (п. 2 ст. 393, абз. 1 п. 1 ст. 1064 ГК), а в установленных законом случаях — и моральный вред.

 

Вместе с тем имущественный оборот диктует и объективные границы размера гражданско-правовой

ответственности: она не должна превышать сумму убытков или размера причиненного вреда, ибо даже

полная компенсация потерпевшему не предполагает его обогащения вследствие правонарушения.

 

Неустойка это денежная сумма, определенная законом или договором на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (п. 1 ст. 330 ГК).

 

При взыскании неустойки потерпевшая сторона договора доказывает лишь факт нарушения его

контрагентом.

 

Неустойка может представлять собой штраф, т.е. однократно взыскиваемую, заранее определенную денежную сумму, либо пеню — определенный процент от суммы долга, установленный на случай просрочки его исполнения и подлежащий периодической уплате, т.е. по сути длящуюся неустойку

 

Принято также различать договорную неустойку, которая устанавливается письменным соглашением сторон и условия исчисления и применения которой определяются исключительно по их усмотрению, и законную неустойку, т.е. неустойку, установленную законодательством и применяемую независимо от соглашения сторон.

 

Как правило, неустойка не покрывает все понесенные потерпевшим убытки. Поэтому за ним сохраняется право на их взыскание, однако лишь в части, не покрытой неустойкой (абз. 1 п. 1 ст. 394 ГК).

 

Неустойка, размер которой засчитывается в общую сумму убытков, называется зачетной и представляет

собой общий, наиболее распространенный вид неустойки, отвечающей общим принципам гражданско-правовой ответственности. Законом или договором могут быть предусмотрены исключительные случаи:

  • когда по выбору кредитора взыскиваются либо убытки, либо неустойка (альтернативная неустойка);
  • когда допускается взыскание только неустойки и исключается взыскание любых убытков (исключительная неустойка);
  • когда убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка) (абз. 2 п. 1 ст. 394 ГК).
  1. Понятие, виды и исчисление сроков в гражданском праве.

 

Ст. 190-194 ГК РФ

 

Юридическое значение имеет не сам по себе процесс течения времени, т.е. определенная последовательность существования различных связей и объектов, а его отдельные этапы, отрезки, называемые сроками. Наступление или истечение установленного срока влечет за собой правовые последствия в виде возникновения, изменения или прекращения правоотношений, т.е. является юридическим фактом.

 

Обычно срок (его наступление либо истечение) относят к юридическим фактам — событиям, поскольку

течение времени объективно и не зависит от воли людей. Однако установление и определение длительности

сроков имеет волевое происхождение.

 

Большинство сроков имеют двойственный характер: будучи волевыми по происхождению, они связаны с объективным процессом течения времени. В силу этого они представляют собой особую категорию юридических фактов, которые не могут быть отнесены ни к событиям, ни к действиям.

 

Юридическое значение обычно имеет либо начало (наступление), либо прекращение (истечение) срока. Само течение срока порождает гражданско-правовые последствия лишь в совокупности с другими юридическими фактами (т.е. как часть юридического состава), например, течение гарантийного срока или срока исковой давности.

 

Сроки, определенные периодами (отрезками) времени, исчисляются по установленным законом правилам. В соответствии со ст. 191 ГК они начинают течь на следующий день после наступления календарной даты или события, которыми определено их начало.

 

Срок, исчисляемый годами, истекает в последнем году срока в тот же по названию месяц и в тот же по числу день, которыми определено его начало (т.е. трехгодичный срок, течение которого началось 1 июня 2001 г., истек 1 июня 2004 г., а не днем раньше), а срок, исчисляемый месяцами, истечет в последний месяц срока в тот же по числу день (т.е. трехмесячный срок, течение которого началось 30 апреля, истечет 30-го, а не 31 июля) (ст. 192 ГК).

 

То же правило применяется к срокам, определенным в полгода или исчисляемым кварталами года (квартал признается равным трем месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала года, т.е. началом первого квартала считается 1 января, началом второго — 1 апреля и т.д.).

 

В случаях, когда месяц, на который падает окончание срока, не имеет соответствующего числа, срок

признается истекшим в последний день этого месяца (абз. 3 п. 3 ст. 192 ГК).

 

Указанные правила исчисления сроков носят императивный характер. Закон предусматривает

исключение на случай, когда окончание срока приходится на нерабочий (выходной) день. В этом случае

днем окончания срока в соответствии со ст. 193 ГК считается ближайший рабочий день. Данное правило не

распространяется на начало течения срока, а выходные дни не исключаются при подсчете его

продолжительности.

 

Классификация сроков:

  • По способам исчисления
    1. промежутком (отрезком) времени
    2. точным моментом
  • По основаниям установления
    1. устанавливаются нормативным актом
    2. соглашением сторон или односторонней сделкой
    3. судебным решением
  • По характеру определения законом или договором
    1. Императивные
    2. Диспозитивные
    3. Определенные
    4. Неопределенные
    5. Общие
    6. Частные
  • По назначению
    1. сроки возникновения гражданских прав или обязанностей
    2. сроки осуществления гражданских прав
    3. сроки исполнения гражданских обязанностей
    4. сроки защиты гражданских прав

 

Императивные сроки не могут быть изменены соглашением участников гражданских правоотношений.

 

Диспозитивные сроки могут изменяться соглашением сторон, например, во многих договорах.

 

Определенные сроки исчисляются путем указания их длительности либо точных моментов их начала и окончания.

 

Неопределенные сроки устанавливаются путем указания каких-либо приблизительных критериев, соответствующих конкретной ситуации («разумный срок» исполнения обязательства в соответствии с п. 2 ст. 314 ГК, «соразмерный срок» для устранения недостатков товара или работы, «момент востребования» и т.п.), либо вообще не определяются (при заключении договора без указания срока его действия). Обычно это

имеет место в договорных обязательствах. Здесь же встречаются общие и частные сроки. Последние конкретизируют общий срок, например промежуточные сроки завершения отдельных этапов работы, производящейся по договору подряда (п. 1 ст. 708 ГК).

 

Сроки возникновения гражданских правоотношений порождают субъективные гражданские права или обязанности, в чем и состоит их назначение.

 

Сроки осуществления гражданских прав — это сроки, в течение которых управомоченное лицо может реализовать свое право, в том числе путем требования совершения определенных действий от обязанного лица.

 

Сроки существования гражданских прав представляют собой сроки действия субъективных прав во времени. Они призваны обеспечить управомоченным лицам время для реализации их прав и вместе с тем

придать известную определенность и устойчивость гражданскому обороту. С истечением данного срока

субъективное гражданское право прекращается, а возможность его реализации утрачивается.

 

Сроки исполнения обязанностей — периоды, в течение которых обязанные лица должны исполнить

лежащие на них обязательства. Такие сроки нередко устанавливаются соглашением сторон, а иногда вообще

не определяются или определяются моментом востребования (ст. 323 ГК).

 

Сроки защиты гражданских прав — предоставленные управомоченным лицам периоды времени для обращения к правонарушителю или к суду с требованием о защите или принудительном осуществлении

своих прав. К ним относятся претензионные сроки и сроки исковой давности.

 

  1. Исковая давность.

 

Ст. 196-208 ГК РФ

 

Исковой давностью признается срок для принудительной защиты нарушенного права путем

предъявления иска в суд (ст. 195 ГК).

 

Назначение исковой давности — предоставить потерпевшему строго определенный, но вполне достаточный срок для защиты его права. По истечении исковой давности потерпевший лишается возможности принудительной (судебной) защиты своего права, но само нарушенное право сохраняется. Этим сроки исковой давности отличаются от пресекательных сроков, истечение которых влечет утрату права.

 

Общий срок исковой давности, распространяющийся на большинство требований субъектов гражданского права, установлен в три года (ст. 196 ГК). Для отдельных требований закон может установить специальные сроки исковой давности — как сокращенные, так и более длительные по сравнению с общим сроком (п. 1 ст. 197 ГК).

 

Так, в соответствии со ст.181 ГК иск о признании недействительности оспоримой сделки может быть предъявлен лишь в течение года со дня возникновения права на иск, а для требований о применении последствий недействительности ничтожной сделки предусмотрен 10-летний срок исковой давности.

 

Для специальных давностных сроков установлен тот же режим, что и для общих, в том числе правила исчисления, приостановления и перерыва, последствия истечения (п. 2 ст. 197 ГК).

 

Момент начала течения срока исковой давности определяется днем, когда потерпевшее лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 200 ГК).

 

Именно с этого момента у потерпевшего появляется право на иск как в материальном, так и в процессуальном смысле.

 

В ряде случаев закон непосредственно определяет момент начала течения давностного срока. Например,

по обязательствам с точно определенным сроком исполнения исковая давность начинает течь с момента

окончания этого срока (п. 2 ст. 200 ГК), ибо о нем заранее осведомлены обе стороны.

 

Приостановление течения срока исковой давности возможно лишь в случаях, когда:

  • предъявлению иска препятствовало действие непреодолимой силы;
  • истец или ответчик находились в составе Вооруженных Сил, переведенных на военное положение;
  • на основании закона федеральным Правительством была введена отсрочка исполнения обязательств (мораторий);
  • было приостановлено действие закона или иного правового акта, регулирующих соответствующее отношение1.

 

Необходимо подчеркнуть, что любое из названных обстоятельств приостанавливает течение общего срока исковой давности только при условии, что оно возникло либо продолжало существовать в последние шесть месяцев давностного срока (п. 2 ст. 202 ГК).

 

После прекращения действия обстоятельств, приостановивших давность, ее течение продолжается на оставшийся период.

 

  1. Понятие, признаки и виды субъективных вещных прав.

 

Вещным правом является абсолютное субъективное гражданское право лица, предоставляющее ему возможность непосредственного господства над конкретной вещью и отстранения от нее всех других лиц, защищаемое специальными гражданско-правовыми исками.

 

Вещные права характеризуются следующими основными чертами.

 

Во-первых, они устанавливают непосредственное господство лица над вещью, а не над поведением другого, обязанного лица (что характерно для обязательственных прав).

 

Они юридически оформляют непосредственное отношение лица к вещи, дающее ему возможность использовать данную вещь в своих интересах без участия иных лиц (независимо от совершения ими каких5либо действий).

 

Во-вторых, юридическую специфику вещного права составляет его абсолютный характер. Ведь оно определяет связи управомоченного лица со всеми другими (третьими) лицами, а не с конкретным обязанным лицом (что характерно для обязательственных прав, являющихся в силу этого относительными по своей юридической природе).

 

В-третьих, абсолютный характер вещных прав делает необходимой их гражданско5правовую защиту с помощью особых вещно-правовых исков, которые также могут быть направлены против любых лиц, поскольку любое лицо может стать нарушителем вещного права (тогда как нарушителем обязательственного права может стать только конкретное обязанное лицо, к которому и будет обращен соответствующий обязательственно5правовой иск).

 

Объектом вещных прав могут служить только индивидуально определенные вещи, а потому с гибелью соответствующей вещи автоматически прекращается и вещное право на нее.

 

Объектом вещных прав не могут быть не только другие (обязательственные) права, т.е. по сути — поведение обязанных лиц, но и вещи, определенные родовыми признаками, ибо осуществление хозяйственного господства невозможно в отношении не индивидуализированного, абстрактно представляемого имущества. Данное положение составляет четвертую важную черту вещных прав.

 

Перечень (виды) и содержание вещных прав императивно, исчерпывающим образом определяются законом, исключающим какие5либо возможности появления новых, 5неизвестных ему видов вещных прав либо какого бы то ни было изменения их содержания.

 

По объектам, а также по содержанию и способам защиты вещные права отличаются и от абсолютных по своей юридической природе исключительных прав, оформляющих отношения «интеллектуальной собственности»1, и от относительных корпоративных прав, оформляющих конкретные связи участников юридического лица друг с другом и с созданной ими корпорацией.

 

По общему правилу объектами вещных прав признаются только вещи, причем индивидуально определенные.

 

Объектами ряда сделок теперь являются не только отдельные вещи, но и целые имущественные комплексы (например, имущество предприятия), в состав которых наряду с вещами входят также имущественные права и даже обязанности (долги) их владельцев.

 

Категорией вещных прав охватываются:

  • во-первых, право собственности — наиболее широкое по объему правомочий вещное право, предоставляющее управомоченному лицу максимальные возможности использования принадлежащего ему имущества. Оно является основным, наиболее важным, но не единственным вещным правом;
  • во-вторых, включаются иные, ограниченные. Подавляющее большинство ограниченных вещных прав связаны с использованием земельных участков и других объектов недвижимости и в силу этого подлежат государственной регистрации. Их примером являются сервитуты, известные многим правопорядкам со времен римского частного права.

 

Виды вещных прав:

  1. Право собственности;
  2. Право пожизненного наследуемого владения землей;
  3. Право постоянного (бессрочного) пользования землей;
  4. Право хозяйственного ведения;
  5. Право оперативного управления;
  6. Сервитуты;

 

Право хозяйственного ведения – право государственного или муниципального унитарного предприятия владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом в пределах, установленных законом.

 

Особенности права хозяйственного ведения:

  1. Субъект права хозяйственного ведения – государственные и муниципальные предприятия, кроме казенных;
  2. Объектом права хозяйственного ведения являются имущество – здания, сооружения, оборудование, переданное собственником на баланс предприятия;
  3. Собственник определяет пределы пользования переданным имуществом;
  4. Предприятие не вправе продавать переданное недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог или иным способом распоряжаться им без согласия собственника, движимым имуществом предприятие вправе распоряжаться самостоятельно;

 

Собственник на переданное имущество сохраняет лишь ряд полномочий:

  1. Он лишается полномочия пользования и владения;
  2. Решает вопросы создания предприятия;
  3. Решает вопросы реорганизации и ликвидации;
  4. Осуществляет контроль за использованием переданного имуще­ства по назначению;
  5. Имеет право на получение части прибыли от использования имущества;

 

Право оперативного управления – право казенного предприятия, учреждения владеть, пользоваться и распоряжаться закрепленным за ним собственником имуществом в соответствии с целями деятельности, заданиями собственника и назначением имущества.

 

Особенности права оперативного управления:

  1. Субъектами являются казенные предприятия (коммерческие организации) и учреждения (некоммерческие учреждения);
  2. Объект данного права – все виды имущества, закрепленного за собственником, при этом он имеет право изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество;
  3. Право оперативного управления имеет целевой характер, который должен соответствовать целям деятельности, заданиям собственника и назначению имущества;
  4. Собственник несет субсидиарную ответственность по долгам казенных предприятий и учреждений;

 

Право оперативного управления казенным предприятием включает следующие условия:

  1. Имущество, закрепленное за казенным предприятием, может отчуждаться только с согласия собственника;
  2. Произведенную продукцию казенное предприятие реализует самостоятельно, если иное не установлено законом;
  3. Доходы, полученные казенным предприятием, распределяются также собственником;

 

Право оперативного управления учреждением состоит в том, что учреждение:

  1. Не вправе отчуждать или иным образом распоряжаться закрепленным за ним имуществом даже с согласия собственника;
  2. Имеет право распоряжения на доходы, полученные в результате осуществления разрешенной уставными документами деятельности, самостоятельно распоряжаться имуществом, приобретенным на эти доходы, и такое имущество учитывается на отдельном балансе и не может быть изъято по решению собственника;
  3. Несет ответственность перед кредиторами только в размере находящихся в его распоряжении денежных средств, а при их недостаточности субсидиарную ответственность несет собственник;

 

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком прекращается:

  • при отказе землепользователя, землевладельца от принадлежащего им права на земельный участок на условиях и в порядке, которые предусмотрены ст. 53 3К РФ;
  • при изъятии земельного участка ввиду ненадлежащего его использования в порядке, предусмотренном ст. 54 3К РФ, при наличии обстоятельств, указанных в и. 2 ст. 45 ЗК РФ;
  • при приобретении владельцем земельного участка в собственность.

 

Законодательством в качестве одного из видов вещных прав на земельный участок называется право постоянного (бессрочного) пользования.

 

Как и право пожизненного наследуемого владения, право постоянного (бессрочного) пользования возникает лишь на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

 

В соответствии с п. 1 ст. 20 ЗК РФ в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки предоставляются государственным и муниципальным учреждениям, федеральным казенным предприятиям, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления. Гражданам земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование не предоставляются (п. 2 ст. 20).

 

В соответствии с п. 1 ст. 269 ГК РФ лицо, которому земельный участок предоставлен в постоянное пользование, осуществляет владение и пользование этим участком в пределах, установленных законом, иными правовыми актами и актом о предоставлении участка в пользование.

 

Собственник недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участком (сервитута).

 

Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.

 

Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления сервитута, и собственником соседнего участка и подлежит регистрации

 

Собственник участка, обремененного сервитутом, вправе, если иное не предусмотрено законом, требовать от лиц, в интересах которых установлен сервитут, соразмерную плату за пользование участком.

 

По требованию собственника земельного участка, обремененного сервитутом, сервитут может быть прекращен ввиду отпадения оснований, по которым он был установлен.

 

  1. Понятие, содержание и виды права собственности.

 

Следует различать собственность и право собственности.

 

Собственность — это отношение между различными субъектами гражданского права по поводу материальных предметов, имущества, вещей. В этих отношениях один из субъектов относится к этому имуществу как к своему; для остальных оно является чужим.

 

Право собственности — это система правовых норм, закрепляющих отношения собственности на средства производства и предметы потребления.

 

Собственник имеет в отношении своего имущества следующие три права (правомочия):

  • владения;
  • пользования;
  • распоряжения.

 

Право владения означает возможность физического обладания вещью, хозяйственного воздействия на вещь.

 

Право пользования есть право извлекать полезные свойства вещи путем ее эксплуатации, применения. В процессе использования имущество либо полностью потребляется, либо изнашивается (амортизируется).

 

Право распоряжения понимается как право определять юридическую судьбу вещи (продать, подарить, передать в аренду).

 

Право распоряжения реализуется только собственником или другими лицами, но только по его прямому указанию.

 

В соответствии с действующим законодательством право пожизненного наследуемого владения характеризуется следующими чертами.

 

Во-первых, данное право возникает лишь на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности.

 

Во-вторых, субъектом данного права могут быть лишь физические лица.

 

В-третьих, право пожизненного наследуемого владения подлежит государственной регистрации на основании ГК РФ и Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

 

В-четвертых, правообладателю принадлежат правомочия владения и пользования земельным участком.

 

Юридически существует одно право собственности с единым, одинаковым для всех собственников набором правомочий (содержанием), у которого могут быть лишь различные субъекты (граждане, юридические лица, государство и другие публично-правовые образования).

 

В силу этого отсутствует необходимость в выделении «разновидностей права собственности» — например, отдельного права частной собственности, противопоставляемого праву публичной собственности. Право собственности граждан и юридических лиц (т.е. право частной собственности) и право государственной, а также муниципальной собственности (право публичной собственности) в соответствии со ст. 213–215 ГК различаются по субъектам и в определенной мере по объектам, но никак не по характеру и содержанию правомочий.

 

Поэтому провозглашение в ч. 2 ст. 8 Конституции РФ частной, публичной (государственной и муниципальной) и «иных форм собственности» имеет в виду именно экономические, а не юридические категории.

 

Частная форма собственности (присвоения) и в конституционном понимании является общим, собирательным понятием для присвоения (собственности) любых частных (негосударственных, непубличных) лиц, в этом смысле противостоящим публичному или общественному присвоению (государственной и муниципальной (публичной) собственности).

 

  1. Понятие и виды первоначальных способов приобретения права собственности.

 

Основаниями возникновения (приобретения) права собственности являются различные правопорождающие юридические факты, т.е. обстоятельства реальной жизни, в соответствии с законом влекущие возникновение права собственности на определенное имущество у конкретных лиц.

 

Первоначальные способы, т.е. не зависящие от прав предшествующего собственника на данную вещь (включая и случаи, когда такого собственника ранее вообще не имелось);

 

К первоначальным способам приобретения права собственности относятся:

  • создание (изготовление) новой вещи, на которую ранее не было и не могло быть установлено ничьего права собственности;
  • переработка и сбор или добыча общедоступных для этих целей вещей;
  • при определенных условиях — самовольная постройка;
  • приобретение права собственности на бесхозяйное имущество, в том числе на имущество, от которого собственник отказался или на которое утратил право.

 

К числу данных способов прежде всего относится изготовление (создание) новой вещи. Речь при этом идет о создании такой вещи «для себя» (п. 1 ст. 218 ГК), ибо если она создается по договору для другого лица, оно и становится собственником в силу договорных условий.

 

Право собственности на продукцию, плоды и доходы как результаты хозяйственной эксплуатации имущества по общему правилу возникает у лица, использующего данное имущество на законном основании, — собственника, арендатора и т.д. (ст. 136 ГК).

 

Сбор ягод и грибов, лов рыбы, сбор или добыча других общедоступных вещей или животных становятся первоначальным способом приобретения права собственности для любого собравшего или добывшего их лица при условии, что они осуществлены в соответствии с законом, разрешением собственника или местным обычаем (ст. 221 ГК).

 

К числу первоначальных способов приобретения права собственности относится и приобретение этого права на бесхозяйные вещи.

 

Понятие бесхозяйных вещей является собирательным, охватывающим такие разновидности, как брошенные собственником вещи, находки, безнадзорные животные, клады.

 

Первоначальным способом приобретения права собственности является обнаружение клада.

 

Кладом считаются зарытые в земле или сокрытые иным способом наличные деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо утратил на них право (п. 1 ст. 233 ГК).

 

  1. Понятие и виды производных способов приобретения права собственности.

 

Производные способы, при которых право собственности на вещь переходит к собственнику от его предшественника (чаще всего — по договору с ним).

 

К производным способам приобретения права собственности относится приобретение этого права:

  • на основании договора или иной сделки об отчуждении вещи;
  • в порядке наследования после смерти гражданина;
  • в порядке правопреемства при реорганизации юридического лица.

 

При таких способах приобретения права собственности, как уже отмечалось, имеет место правопреемство (или «сукцессия» — от лат. successio), т.е. переход этого вещного права от одних лиц к другим.

 

Речь обычно идет о различных договорах: купли-продажи, мены, дарения, ренты, аренды с выкупом и т.д., а также о наследовании имущества граждан или о правопреемстве в отношении имущества юридических лиц или публично*правовых образований.

 

Важное значение имеет определение момента, в который на приобретателя вещи по договору переходит право собственности.

 

Для движимых вещей наш закон в п. 1 ст. 223 ГК определяет этот момент по «системе традиции», или передачи (от лат. traditio — передача), в соответствии с которой такое право переходит на приобретателя в момент фактической передачи ему отчуждаемой вещи.

 

На объекты недвижимости, права на которые подлежат государственной регистрации, право собственности у приобретателя в соответствии с п. 2 ст. 223 ГК возникает в момент государственной регистрации перехода прав, а не в момент фактической передачи или в иной момент, определенный соглашением сторон («система регистрации»).

 

  1. Понятие и виды оснований прекращения права собственности.

 

Гражданско-правовая регламентация оснований прекращения права собственности в основном направлена на обеспечение неприкосновенности частной собственности граждан и юридических лиц.

 

Прекращение права собственности происходит лишь в случаях, прямо предусмотренных законом. Прежде всего это случаи прекращения данного права по воле собственника.

 

Отказ от права собственности (ст. 236 ГК; ст. 53 Земельного кодекса) формально представляет собой новое для нашего законодательства основание прекращения этого права, хотя, по существу, оно и ранее могло использоваться в имущественных отношениях. В соответствии с этим правилом допускается добровольный отказ собственника от принадлежащего ему права (а по сути — его отказ от конкретной вещи или вещей) путем либо публичного объявления об этом, либо совершения реальных действий, бесспорно свидетельствующих об этом его намерении (например, выбрасывание ставших ненужными вещей).

 

Особый случай прекращения права собственности представляет собой приватизация государственного и муниципального имущества (ст. 217 ГК). Она распространяется только на имущество, находящееся в государственной и муниципальной собственности, т.е. мыслима лишь для публичных, а не частных собственников, и уже в силу этого не может рассматриваться в качестве общего основания прекращения права собственности.

 

Право собственности на вещь прекращается также с ее гибелью или уничтожением, поскольку при этом исчезает сам объект данного права.

 

Изъятие имущества у собственника по общему правилу производится на возмездных основаниях, т.е. с компенсацией собственнику стоимости изымаемой вещи (вещей). Оно допускается:

  • при отчуждении имущества, которое не может принадлежать данному лицу в силу запрета, имеющегося в законе (вещи, изъятые из оборота или ограниченные в обороте);
  • при отчуждении недвижимости (зданий, строений и т.п.) в связи с изъятием земельного участка;
  • при выкупе бесхозяйственно содержимых культурных ценностей;
  • при выкупе домашних животных в случаях ненадлежащего обращения с ними;
  • при реквизиции имущества;
  • при выплате компенсации участнику долевой собственности взамен причитающейся ему части общего имущества при ее несоразмерности выделяемой доле;
  • при приобретении права собственности на недвижимость по решению суда в случаях невозможности сноса здания или сооружения, находящихся на чужом земельном участке;
  • при выкупе земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с решением суда;
  • при изъятии у собственника земельного участка, используемого им с грубым нарушением предписаний законодательства;
  • при продаже с публичных торгов по решению суда бесхозяйственно содержимого жилого помещения;
  • при национализации имущества собственников в силу принятия специального закона.

 

Прекращение права собственности на имущество, которое не может принадлежать данному лицу в силу закона (ст. 238 ГК), имеет в виду прежде всего защиту публично-правовых интересов. Речь идет о тех видах имущества, которые по прямому указанию закона либо изъяты из оборота, т.е. могут находиться исключительно в государственной собственности, либо ограничены в обороте, в частности подлежат приобретению лишь по специальному разрешению государственных органов.

 

Реквизиция, т.е. предусмотренное законом принудительное изъятие у частного собственника его имущества по решению государственных органов в неотложных общественных интересах и с обязательной компенсацией, представляет собой традиционное для всякого правопорядка основание прекращения частной собственности граждан и юридических лиц.

 

Реквизиция допустима только в обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер (стихийные бедствия, аварии, эпидемии, эпизоотии и т.п.) и может производиться исключительно в интересах общества. Такое изъятие допустимо по решению государственных, но не муниципальных органов и не требует обязательного судебного решения.

 

Действующий закон не исключает возможности национализации. Под национализацией он понимает обращение в государственную собственность имущества, находящегося в частной собственности граждан и юридических лиц (п. 2 ст. 235, ст. 306 ГК). Она может осуществляться лишь на основании специального федерального закона и с возмещением собственнику не только стоимости вещи (имущества), но и всех причиненных ею убытков.

 

Лишь в двух случаях закон допускает безвозмездное изъятие у собственника принадлежащего ему имущества помимо его воли:

  • во-первых, это обращение взыскания на имущество собственника по его обязательствам (поскольку ст. 24, 56 и 126 ГК допускают обращение взыскания кредиторов на имущество собственников-должников);
  • во-вторых, конфискация имущества собственника в соответствии со ст. 243 ГК.

 

Обращение взыскания на имущество собственника по его долгам по общему правилу допустимо только на основании судебного решения

 

Конфискация представляет собой санкцию, примененную к частному собственнику в установленном законом порядке за совершение им правонарушения (ст. 243 ГК, ср. ст. 50 ЗК).

 

  1. Право частной собственности граждан.

 

Граждане являются частными собственниками принадлежащего им имущества. В этом качестве они могут быть собственниками любого имущества, в том числе различных видов недвижимости, включая предприятия как имущественные комплексы, жилые дома и квартиры.

 

Однако действующее законодательство пока не предусматривает возможности иметь в частной собственности участки недр или лесов.

 

Они могут иметь в собственности и различные виды движимого имущества, включая оборудование, транспортные средства и другие «средства производства», а также деньги и ценные бумаги.

 

В состав имущества, принадлежащего гражданам, могут входить и отдельные обязательственные права (например, такие права требования, как вклады в банках, либо права пользования чужим имуществом), корпоративные права (права участия в акционерных и других хозяйственных обществах, в кооперативах), а также некоторые правомочия из состава исключительных прав.

 

В настоящее время в соответствии с п. 1 ст. 15 ЗК граждане могут приобретать земельные участки по основаниям, предусмотренным законом, в том числе по различным сделкам и иным основаниям возникновения права собственности, установленным ГК. При этом они имеют право на равный доступ к приобретению в собственность земельных участков из государственных или муниципальных земель.

 

По общему правилу находящиеся в публичной собственности земельные участки предоставляются в собственность граждан за плату (хотя законодательством могут предусматриваться и случаи их бесплатного предоставления в собственность) и с соблюдением установленных нормативными актами предельных (максимальных и минимальных) размеров (ст. 33 ЗК) (хотя количество таких участков, находящихся в собственности одного гражданина, формально не ограничено).

 

Приобретение гражданами земельных участков у других частных собственников осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным ГК (сделки об отчуждении, наследование и др.).

 

Права на принадлежащие гражданам земельные участки подлежат обязательной государственной регистрации (ст. 131 ГК; п. 1 и 2 ст. 25 ЗК), а сами земельные участки в качестве объектов недвижимости — государственному кадастровому учету.

 

По общему правилу право собственности на земельный участок распространяется на находящиеся в его границах поверхностный (почвенный) слой, а также замкнутые водоемы, лес и растения (п. 2 ст. 261 ГК; абз. 1 п. 2 ст. 6 ЗК).

 

Как недвижимая вещь земельный участок может признаваться делимым, если каждая из его частей после раздела образует самостоятельный земельный участок, использование которого может осуществляться в составе земель той же категории

 

Граждане также могут иметь право собственности на жилые помещения.

Граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без создания юридического лица (индивидуальные предприниматели), вправе иметь в собственности различные «средства производства», в том числе используемые ими с привлечением наемных работников.

 

  1. Право частной собственности юридических лиц.

 

Юридические лица являются едиными и единственными собственниками своего имущества, в том числе имущества, переданного им в качестве вкладов (взносов) участников (членов)

 

Закон устанавливает специальные правила, направленные на создание и поддержание в наличии определенного имущества (или его стоимости), находящегося в собственности юридического лица. Ведь юридическое лицо — субъект, специально созданный для самостоятельного участия в имущественном обороте. Поэтому учредителями за ним должно быть закреплено обособленное имущество, основное назначение которого — служить материальной базой, гарантией удовлетворения возможных требований кредиторов (т.е. всех иных участников имущественного оборота).

 

Задача защиты интересов кредиторов (третьих лиц) является одной из основных при определении статуса юридических лиц как собственников. Она требует нахождения в составе имущества юридических лиц объектов, реально способных удовлетворять требования возможных кредиторов.

 

Объектами права собственности юридических лиц может быть как недвижимое, так и движимое имущество, не изъятое из оборота.

 

В состав имущества юридических лиц могут входить земельные &участки, различные здания, сооружения и другие недвижимости, а также оборудование, транспортные средства, сырье, материалы и предметы потребительского (бытового) назначения.

 

Подобно гражданам, юридические лица как частные собственники могут приобретать в собственность земельные участки, находящиеся как в государственной или муниципальной (публичной) собственности, так и в частной собственности граждан и других юридических лиц

 

Юридические лица могут быть собственниками и таких объектов недвижимости, как жилые дома и другие жилые помещения. И в этом случае сохраняются строго целевое назначение данных объектов и обусловленные им ограничения в их использовании (ст. 288 ГК). Иначе говоря, такие объекты могут использоваться для проживания работников организации-собственника или для сдачи в наем другим гражданам по договору жилищного найма, но не для производственных и аналогичных им целей.

 

Юридические лица могут быть субъектами различных прав требования и пользования обязательственно-правового характера (например, владельцами банковских счетов и «бездокументарных ценных бумаг»), корпоративных (членских) прав (ибо юридические лица как самостоятельные субъекты гражданского права сами могут быть учредителями и участниками других юридических лиц), а также некоторых исключительных («промышленных») прав (в частности, обладателями фирменных наименований, товарных знаков, знаков обслуживания).

 

В составе имущества полных и коммандитных (на вере) товариществ выделяется складочный капитал. Он представляет собой условную величину — суммарную денежную оценку вкладов участников (учредителей). Вкладом в имущество товарищества могут быть как вещи, так и права (в том числе корпоративные и исключительные), имеющие денежную оценку (п. 6 ст. 66 ГК).

 

Складочный капитал делится на доли участников, соответствующие их вкладам в имущество (капитал) юридического лица.

 

Из вкладов участников хозяйственных обществ составляется уставный капитал. Как и складочный капитал товарищества, уставный капитал хозяйственного общества является суммарной денежной оценкой вкладов участников (п. 1 ст. 90, п. 1 ст. 99 ГК) и разделяется на их доли (в акционерных обществах — на акции), юридически представляющие собой права требования участников к обществу.

 

Основу имущества всякого кооператива составляет его паевой фонд, разделенный на паи (доли) его участников (членов) и составляющий минимальную гарантию интересов его возможных кредиторов. Пай члена кооператива, как и доля участника общества или товарищества, представляет собой право требования, распространяющееся на все имущество кооператива, а не только на паевой фонд.

 

Закон подчеркивает, что некоммерческие юридические лица допускаются в имущественный (гражданский) оборот со строго целевым назначением, предусмотренным их уставами. Поэтому они обладают целевой правоспособностью и могут использовать принадлежащее им на праве собственности имущество лишь для достижения тех целей, которые прямо предусмотрены их учредительными документами (п. 4 ст. 213 ГК).

 

Некоммерческие организации могут иметь в своей частной собственности недвижимость в виде зданий, сооружений, жилищного фонда и земельных участков, а также различное движимое имущество (оборудование, транспортные средства, различные объекты производственного, социально-культурного и благотворительного назначения, деньги и ценные бумаги). Объектами их собственности является имущество созданных ими учреждений.

 

  1. Право публичной собственности.

 

В нашем законодательстве государство (публично-правовое образование) традиционно считается особым, самостоятельным субъектом права наряду с юридическими лицами и гражданами. В этом качестве оно может быть и субъектом права собственности (собственником). Важными особенностями правового положения субъектов публичной собственности являются:

  • во-первых, наличие у них особых, властных полномочий (функций), позволяющих им принимать нормативные акты, которые регламентируют порядок осуществления принадлежащего им права собственности;
  • во-вторых, осуществление ими этого права в публичных (общественных) интересах.

 

Публичная собственность в соответствии с российским законодательством имеет две разновидности — государственную и муниципальную собственность.

 

Право государственной собственности характеризуется множественностью субъектов, в роли которых выступают Российская Федерация в целом (в отношении имущества, составляющего федеральную собственность) и ее субъекты — республики, края, области и т.д. (в отношении имущества, составляющего их собственность). Следовательно, субъектами права государственной собственности выступают именно соответствующие государственные (публично-правовые) образования в целом, т.е. Российская Федерация и входящие в ее состав республики, края, области и т.д., но не их органы власти или управления (п. 3 ст. 214 ГК).

 

Муниципальная собственность относится к публичной, а не к частной собственности, поскольку ее субъекты тоже относятся к публично-правовым образованиям.

 

Субъектами права муниципальной собственности в п. 1 ст. 215 ГК объявлены городские и сельские поселения и другие муниципальные образования в целом. От имени соответствующего муниципального образования — собственника его правомочия в соответствии со своей компетенцией могут осуществлять те или иные его органы (ст. 125, п. 2 ст. 215 ГК), что, разумеется, не делает их собственниками соответствующего имущества.

 

В качестве объектов как государственной, так и муниципальной собственности могут выступать различные виды недвижимости, включая земельные участки, предприятия и другие имущественные комплексы, жилищный фонд и нежилые помещения, здания и сооружения производственного и непроизводственного назначения, а также оборудование, транспортные средства и иные «средства производства» и предметы бытового, потребительского характера.

 

В состав публичного имущества входят и принадлежащие публично-правовым образованиям ценные бумаги, в частности акции приватизированных предприятий, ставших акционерными обществами, вклады в банках и других кредитных учреждениях, валютные ценности, а также различные памятники истории и культуры.

 

Российская Федерация и ее субъекты могут быть собственниками любого имущества, в том числе изъятого из оборота или ограниченного в обороте (ст. 129 ГК).

 

Объекты публичной собственности распределяются между Российской Федерацией, ее субъектами и муниципальными образованиями как самостоятельными собственниками принадлежащего им имущества.

 

Находящееся в государственной или муниципальной собственности имущество подразделяется на две части. Одна часть закрепляется за государственными или муниципальными предприятиями и учреждениями на ограниченных вещных правах хозяйственного ведения или оперативного управления. Это распределенное публичное имущество составляет базу для участия в имущественном обороте этих организаций как самостоятельных юридических лиц.

 

Имущество, не закрепленное за предприятиями и учреждениями (нераспределенное государственное или муниципальное имущество), прежде всего средства соответствующего бюджета, составляет казну публично-правового образования.

 

Имущество может поступать в публичную собственность не только общими (общегражданскими), но и специальными способами, не свойственными отношениям частной собственности: с помощью налогов, сборов и пошлин, а также реквизиции, конфискации и национализации1. Имеется и специальное основание прекращения права собственности публично-правовых образований, которым является приватизация (служащая одновременно особым, самостоятельным основанием возникновения права частной собственности).

 

  1. Право общей долевой собственности.

 

Общая долевая собственность представляет собой отношения по принадлежности составляющего единое целое имущества одновременно нескольким лицам с определением их долей в праве на данное имущество.

 

Право общей долевой собственности является правом двух и более лиц сообща (в определенных долях) по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом, составляющим единое целое.

 

Размер долей конкретных участников отношений общей долевой собственности определяется либо законом (например, при наследовании по закону доли наследников одной очереди признаются равными в соответствии с п. 2 ст. 1141 ГК), либо их соглашением (например, условиями договора простого товарищества). Если размер долей участников долевой собственности не может быть определен на основании закона и не установлен соглашением всех ее участников, доли считаются равными (п. 1 ст. 245 ГК).

 

Улучшения, отделимые от объекта общей собственности без несоразмерного ущерба его хозяйственному назначению (например, замена электроприборов в общем жилом доме), по общему правилу поступают в собственность того из участников долевой собственности, который их произвел, т.е. вообще не становятся объектом общей собственности и, следовательно, не влияют на размер долей ее участников.

 

Неотделимые улучшения (например, ремонт и замена деталей крыши дома) всегда становятся объектом общей собственности. Поэтому участник долевой собственности, осуществивший такие улучшения за свой счет и с соблюдением установленного сособственниками порядка использования общего имущества, имеет право на соответствующее увеличение своей доли в праве на общее имущество.

 

Особой разновидностью долевой собственности в нашем правопорядке стала долевая собственность на земельные участки сельскохозяйственного назначения, образовавшиеся в результате реорганизации бывших колхозов и совхозов и приватизации их членами (работниками) закрепленных за ними земель сельскохозяйственного назначения

 

Доля в праве на общее имущество как вещное право входит в состав имущества соответствующего сособственника. Поэтому участник долевой собственности вправе по своему усмотрению распоряжаться своей долей как самостоятельным объектом права путем совершения различных сделок: он может ее продать, подарить, завещать, отдать в залог или в доверительное управление, внести в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества либо распорядиться ею иным образом (п. 2 ст. 246 ГК).

 

При продаже одним из сособственников своей доли постороннему лицу закон учитывает, что остальные участники общей собственности объективно заинтересованы в сокращении числа сособственников и в увеличении своих долей, что облегчает совместное использование общего имущества. Поэтому им предоставляется преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях (п. 1 ст. 250 ГК).

 

Продавец доли обязан в письменной форме известить остальных участников долевой собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых продает ее.

 

При продаже доли в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения («земельной доли») преимущественным правом ее покупки в случае отказа других участников общей собственности от ее приобретения пользуется соответствующий субъект Российской Федерации или муниципальное образование.

 

Доля в праве общей собственности переходит к приобретателю по договору с момента заключения договора, если соглашением сторон не предусмотрено иное.

 

Поскольку право собственности на общее имущество разделено между сособственниками на соответствующие доли, т.е. принадлежит им всем сообща, его реализация может происходить только по единогласному решению всех без исключения сособственников независимо от размера их долей.

 

Каждый участник долевой собственности имеет право на предоставление в его владение и пользование части общего имущества, соразмерной его доле, а при невозможности этого вправе требовать от других участников, владеющих и пользующихся имуществом, приходящимся на его долю, соответствующей компенсации.

 

Под реальной долей обычно понимают определенную часть общего имущества в натуре, фактически предоставляемую в пользование сособственнику. Понятие же идеальной доли употребляется, в отличие от реальной, чтобы подчеркнуть, что доля сособственника — не доля имущества в натуре.

 

Каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в общих расходах: уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению (ст. 249 ГК).

 

Кроме того, в общую собственность поступают плоды, продукция и доходы, полученные от использования общего имущества.

 

Имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее участниками по соглашению между ними (п. 1 ст. 252 ГК). Раздел такого имущества между всеми сособственниками означает прекращение общей долевой собственности. Участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли из общего имущества (п. 2 ст. 252 ГК). В этом случае общее имущество уменьшается в объеме, однако на него сохраняется право общей собственности оставшихся участников.